Признание права собственности в порядке наследования подсудность

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Признание права собственности в порядке наследования подсудность». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Проверить очередь в детский сад можно и следующим путем. Портал Госуслуги дает возможность родителям отслеживать очередь. После чего система покажет порядковый номер прикрепленный к заявлению.

Признание права собственности в порядке наследования подсудность

По делам о наследовании и наследственным спорам выработана определенная судебная практика, основанная в том числе на разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации.

Ниже представлены основные выводы ВС РФ по различным видам наследственных споров, в том числе об определении подсудности и подведомственности, о подаче исков в рамках наследственных споров, об утверждении мировых соглашений по делам о наследовании и др.

1. Дела о наследовании подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции. Наследственные споры, разрешаемые судом общей юрисдикции, в частности, включают в себя:

а) споры о включении в состав наследства имущества в виде акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель;

б) споры по требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т.п.

2. Дела по заявлениям, содержащим, наряду с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, требования, подведомственные арбитражному суду, разделение которых невозможно, согласно части 4 статьи 22 ГПК РФ подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В соответствии с правилами подсудности гражданских дел, установленными статьями 23 — 27 ГПК РФ, все дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, в том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя (например, дела по искам о взыскании задолженности наследодателя по кредитному договору, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по платежам в возмещение вреда, взысканным по решению суда с наследодателя и др.), подсудны районным судам.

Дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства (например, по уплате после открытия наследства процентов по кредитному договору, заключенному наследодателем, по коммунальным платежам за унаследованную квартиру и др.), подсудны мировому судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.

3. Иски с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, подаются в суд по месту жительства ответчика-гражданина или по месту нахождения ответчика-организации.

При возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подается по месту нахождения любого из них.

В указанных случаях обращение с иском исключает обращение в другие суды (исковое заявление, предъявленное в другой суд, подлежит возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 135 ГПК РФ).

Требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общих правил подсудности гражданских дел. Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании права собственности на наследственное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения объектов недвижимости.

Иски кредиторов наследодателя до принятия наследства наследниками предъявляются в суд по месту открытия наследства (части 1 и 2 статьи 30 ГПК РФ).

Иски, связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за границей, разрешаются по праву страны, где находится это имущество.

4. Заявления об установлении юридических фактов, связанных с наследственными правоотношениями, в соответствии со статьей 266 ГПК РФ подаются в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения и пользования недвижимым имуществом в целях признания наследственных прав, подаваемых в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

5. Суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью.

В случае, если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК Российской Федерации с указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ).

6. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (статья 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (статья 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (статья 136 ГПК РФ).

7. При отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, — также требования о признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока.

8. Наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, в случае возникновения спора вправе обратиться с иском к продавцу по указанному договору о государственной регистрации перехода права собственности к наследникам.

9. Суд утверждает мировые соглашения по делам, возникающим из наследственных правоотношений, лишь в случаях, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и нормами гражданского законодательства допускается разрешение соответствующих вопросов по соглашению сторон.

Например, мировые соглашения могут заключаться по вопросам:

— о принятии наследником наследства по истечении срока, установленного статьей 1154 ГК РФ для его принятия, и о применении в этих случаях правил об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (пункты 2 и 3 статьи 1155 ГК РФ),

— о разделе наследства (статья 1165 ГК РФ),

— о порядке предоставления компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей наследником, заявившим о преимущественном праве на неделимую вещь или на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (пункт 2 статьи 1170 ГК РФ),

— о разделе наследства, в состав которого входит предприятие, в случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на его получение в счет своей наследственной доли или им не воспользовался (часть вторая статьи 1178 ГК РФ),

— о сроке выплаты компенсации наследнику умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не являющемуся членом этого хозяйства (пункт 2 статьи 1179 ГК РФ),

— о включении в свидетельство о праве на наследство наследников по закону, которые лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию,

— о наследнике умершего члена жилищного накопительного кооператива, который имеет право быть принятым в члены кооператива в случае перехода пая умершего члена кооператива к нескольким наследникам, и о сроке выплаты им наследникам, не ставшим членами кооператива, компенсации, соразмерной их наследственным долям действительной стоимости пая,

— о наследнике члена кредитного потребительского кооператива (пайщика), который имеет право быть принятым в члены кооператива (пайщики), в случае перехода паенакопления (пая) умершего члена кредитного потребительского кооператива (пайщика) к нескольким наследникам.

10. Суд отказывает в утверждении мирового соглашения сторон, в частности, по вопросам:

— об универсальности правопреемства при наследовании (пункт 1 статьи 1110 ГК РФ),

— об определении наличия у сторон прав наследования и состава наследников (статьи 1116, 1117, 1121, 1141 ГК РФ),

— о признании недействительным завещания (статья 1131 ГК РФ) и свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1155 ГК РФ),

— об отказе от наследства (статьи 1157 — 1159 ГК РФ),

— о разделе наследственного имущества с участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право собственности только на конкретное наследственное имущество (статьи 1164 и 1165 ГК РФ), а также в других случаях.

11. При рассмотрении споров о наследовании суд в соответствии с пунктом 3 статьи 1163 ГК РФ вправе разрешить вопрос о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска (статьи 139, 140 ГПК РФ).

Источник: https://uslugijurista.ru/podvedomstvennost-i-podsudnost-del-o-nasledovanii-nasledstvennyh-sporov

Иск о признании права на наследство подсудность

Оформлением всех наследственных правоотношений в нашей стране занимаются нотариусы, у которых есть полномочия по удостоверению завещаний, выдаче свидетельств о праве на наследство, принятию мер по охране наследственного имущества.

При этом нотариусы оформляют соответствующие документы в случае, если наследники обратились в установленный законом 6-месячный срок, а все представленные документы соответствуют предъявляемым требованиям, отсутствует споры между наследниками. При отсутствии указанных оснований нотариус отправит наследников в суд общей юрисдикции для подтверждения наследственных правоотношений судебным решением.

Основными способами защиты прав, к которым прибегают наследники, являются:

К более редким случаям наследственных правоотношений можно отнести споры по завещаниям, установлению обязательной доли в наследстве, признанию недостойным наследником, признании права на наследование имущества .

Необходимость включения имущества в наследственную массу в судебном порядке возникает в случае, когда имеется спор о принадлежности наследственного имущества умершему. Поскольку, по общему правилу, с момента смерти за гражданином право признано быть не может. В качестве примера таких ситуаций можно привести случаи, когда наследодатель до смерти совершил действия, направленные на приобретение имущества, но не довел сделку до конца, или не зарегистрировал свое право, либо в документах допущены какие-то неточности, которые необходимо устранить.

Ответчиком по делам данной категории, будет выступать прежний владелец спорного имущества, то есть продавец имущества по договору купли-продажи, даритель, муниципальное образование при заключении договора приватизации жилья. Особенностью таких дел является то, что ответчик, как правило, не оспаривает переход права к наследодателю и факт заключения с ним сделки, спор о праве является формальным.

Рассмотрение дел о наследственных правоотношениях происходит в порядке искового производства, при этом подлежит уплате государственная пошлина, исходя из цены спорного имущества, ответчик несет обязанности по возмещению истцу судебных расходов в общем порядке.

Правовым последствием включения имущества в наследственную массу является распределение наследственного имущества между наследниками. Такое распределение, при отсутствии спора о праве, производится нотариусом, который на основании решения суда выдает свидетельство о праве наследования, являющееся правоустанавливающим документом.

В практике судов встречаются случаи, когда граждане обращаются в суд с требованиями о признании права собственности на имущество в порядке наследования. Основным условием для использования такого способа защиты права является наличие спора между наследниками о судьбе конкретных предметов, либо о праве на долю в наследуемом имуществе. На практике иски о признании права собственности в порядке наследования предъявляются с целью разрешить спор об объеме наследственного имущества.

С учетом этого правила крайне редки случаи, когда наследник в течение первых шести месяцев после смерти наследодателя не совершил хотя бы каких-нибудь действий из числа вышеперечисленных и в отношении хотя бы какого-либо имущества из числа входящего в наследственную массу. В этих случаях целесообразно вместо искового заявления о восстановлении срока принятия наследства подать заявление об установлении факта принятия наследства .

Для установления факта принятия наследства достаточно подтвердить, что наследник забрал после смерти наследодателя какую-то его вещь (даже мелкую), проверял сохранность имущества, входящего в наследственную массу. Установление факта принятия наследства применяется в качестве способа защиты права гораздо чаще, такой способ защиты права представляется более простым и обеспечивающим достижение необходимого результата в подавляющем большинстве случаев.

Восстановление срока на принятие наследства целесообразно применять в случаях, когда наследник не знал о смерти наследодателя, либо имеются уважительные причины, которые мешали ему совершить действия направленные на принятие наследства. Например, находился в местах лишения свободы, в длительной командировке, был тяжело болен.

Установление факта принятия наследства в случае, когда в наследство уже вступили иные наследники, подразумевает спор о праве со вступившими в наследство лицами. При установлении спора о праве суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства. При этом предметом иска будет признание лица фактически принявшим наследство и признание за ним права на наследственное имущество или доли в нем.

При этом суд может признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство и определить доли наследников в наследственном имуществе. Эти вопросы разрешаются независимо от того, заявлено ли соответствующее требование истцом. Норма, содержащаяся в абзаце 2 пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ, предписывает суду выйти за пределы заявленных требований и определить доли всех наследников в наследственном имуществе.

Обращаем внимание, что установление факта принятия наследства не порождает прав на наследственное имущество, требует дальнейших действий по получению правоустанавливающего документа в отношении спорного имущества. Таким действием, закрепляющим возникшие правоотношения, будет обращение к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Виталий, умерший человек неправоспособен, за ним нельзя признавать права и возлагать на него обязанности. Однако в рамках дела о признании наследником живого человека, факт принятия наследства умершим, может быть установлен судом, как имеющий юридическое обстоятельство по рассматриваемому делу.

После смерти матери остался неприватизированный дачный участок. Никаких документов о передаче его кому-либо из наследников при жизни составлено не было. Наследников первой очереди двое — я и моя сестра. От моей сестры после открытия наследства не поступало заявлений в садовое общество о желании принять часть наследства. Т.к. я плачу за этот участков и постоянно работаю на нем, председатель оформил его на меня полностью, после чего участок мной был приватизирован. Скажите, были ли действия председателя и мои незаконными?

Не вижу незаконности действий. Любой, Вы или сестра имели право написать заявление о переоформлении членства в садовом товариществе.

Почему суд отказывается принять заявление об установлении факта принятия наследства, ссылаясь на то, что надо подавать заявление в исковом порядке, хотя спора о праве нет? Наследство фактически принято, нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство, так как пропущен срок.

Если Вы не согласны с определением суда — обжалуйте его. Мне сложно сказать, почему суд отказывается принять документы.

В 1949 году было написано завещание на дом на 5 детей. Трое из детей отказались от наследства в пользу одного брата. Осталось в наследниках 2 брата. Один там жил, женился, умер и в наследство вошла его дочь. Сейчас по документам дочери принадлежит 4/5 дома и 1/5 все еще принадлежит ее дяде (брат ее отца — один из 5 детей, который был вписан в завещание). Дядя с 1949 года свидетельство на дом не оформил, и дальнейшее его местонахождение неизвестно, но есть адрес, по которому 20 лет назад он проживал. Человеку сейчас около 100 лет. С каким иском обращаться в суд? Что просить? Можно подать иск из другой страны или только по месту нахождения дома?

Из Вашего вопроса не понятно, принял ли дядя наследство? Вступил ли в права на свою 1/5 долю в праве? Как это оформлено?
Если он принял наследство, то есть является собственником доли в праве собственности на дом. В таком случае другие лица могут получить право на эту долю только в результате сделки с ним или его наследниками.
Если он не принял наследство, то действуют правила статьи 1161 Гражданского кодекса РФ о приращении наследственных долей, дочь вправе выйти с иском в суд о признании за ней права собственности на эту долю, в порядке наследования после смерти отца.
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество подается в суд по месту нахождения этого имущества, независимо от того, где проживают истец и ответчик. Можно подать такой иск, проживая и в другой стране, подсудность от этого не изменится.

Дядя свою долю наследства не принял и в права не вошел. Единственный документ, в котором он упоминается, это нотариально заверенное завещание от 1949 года. Далее он ничего не оформлял.
В комментариях к данной статье написано: Доля отпавшего наследника не выделяется из состава наследства и не получает отдельного, особого режима правопреемства. Именно этот аспект понимания приращения основан на представлении о целостности наследования имущества наследодателя в режиме универсального правопреемства. Доля отпавшего наследника сохраняется в составе целого наследства и разделяет судьбу наследства, однако в соответствии с основаниями наследования имущества, что обеспечивается институтом приращения наследственных долей. Значит ли это, что эта часть дома и участка не отошла государству автоматически? Тоесть приращение наследственной доли произошло по факту еще в 1949 году?

Да, вы все правильно поняли и великолепно объяснили. К сожалению, не смогу Вам помочь, поскольку составление качественного искового заявления требует непосредственной работы с клиентом вживую . Попробуйте найти юриста по месту жительства. Если решитесь составлять исковое заявление самостоятельно — почитайте Постановление Пленума ВС РФ по наследству.

Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство, т.к. нет оригинала завещательного распоряжения. Банк прислал ответ на запрос, что данное завещательное распоряжение существует, отменено и изменено не было. Как правильно составить заявление в суд, и обязательно ли обращаться в суд по месту жительства умершего?

Нотариус должен был выдать Вам постановление об отказе в совершении нотариального действия. Если не выдал, обращайтесь к нему с заявлением, просите письменный отказ. После получения письменного отказа в 10-дневный срок обжалуйте его в суд: http://vseiski.ru/zayavlenie-o-sovershennyx-notarialnyx-dejstviyax.html. Сошлетесь на нарушение нотариусом п. 13 Постановления Правительства РФ от 27.05.2002 № 351: В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения.

в приватизированной квартире 1/3 часть -была у папы 1/3 — у меня (сестры) 1/3 у моего брата, Кому перешла 1/3 часть умершего брата если в шестимесячный срок наследниками 1-й очереди(двумя дочерьми моего брата) ничего не заявлялось, Папа после смерти моего брата оставил завещание на меня. Сейчас умер папа На какую часть квартиры могут претендовать сейчас мои племянницы а также мои две сестры

Мои родители приватизировали свою однокомнатную квартиру. После смерти папы мама отказалась в мою пользу от папиной доли — я единственный наследник. Через три года умерла мама, но я не успел вовремя обратиться к нотариусу о признании второй доли за мной. Прошло 5 лет, я вышел на пенсию, в моей семье 4 ребенка, и я принял решение о продаже этой квартиры. Как составить исковое заявление в суд о признании оставшейся доли квартиры в моей собственности?

Юридическая практика знает немало случаев обращения в суд за признанием права собственности на фактически унаследованное имущество. Если между наследником и другими гражданами или юридическим лицом имеется спор по этому поводу – основание обращения в суд.

По поводу признания права собственности на предметы быта речь не идёт – обычно они мало кого интересуют. Куда серьёзнее споры о правовом режиме собственности на объекты недвижимого имущества – квартиры, частные дома, дачные участки и земельные наделы, а также о ценных движимых предметах – автомобили, денежные средства, ювелирные украшения. Именно по этим предметам чаще всего обращаются за признанием права собственности на них.

Приблизительный перечень случаев, требующих разрешения этого спора выглядит примерно так:

  1. Если спор возник между наследниками по поводу наследственного имущества или его раздела.
  2. Ставится под сомнение право фактического наследника на имущественный объект.
  3. Наследственное имущество до его перехода к наследнику было арестовано судебным приставом в связи с задолженностью наследодателя или совершением им преступления.
  4. Имущество, права на которое переходят по наследству, не было надлежащим образом оформлено наследодателем в свою собственность.
  5. Объект собственности не был указан в завещании наследодателя.
  6. При подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, нотариус отказал в выдаче этого документа.
  7. По иным причинам, препятствующим полноправной реализации права собственности.

Конечно же нельзя указать весь список жизненных ситуаций – уж очень их много.

Чаще всего судебное разбирательство начинается из-за того, что наследник, фактически приняв наследство, не позаботился о переходе прав на него.

  1. Право владения – фактическое овладение предметом.
  2. Право пользования – получение полезных свойств их имущества и выгоды.
  3. Право распоряжения – определение юридической судьбы предмета (отчуждение в любой форме, уничтожение и т.д.).

Владение имуществом – в физическом смысле вещь находится у наследника или он в ней находится. Практически это выглядит так:

  • Проживание в объекте недвижимости (квартире, комнате, доме), который принадлежит наследодателю или вселение в указанный объект недвижимости в период открытия наследства.
  • Владение как собственными какими-либо предметами наследодателя: бытовой техникой и электроникой, предметами быта и т.д.

    Пользование имуществом понимается как практическое применение права владения:

    Отдельной формой пользования можно выделить управление указанным имуществом:

    Важно отметить, что расходы должны быть оплачены за счёт наследника и никак иначе.

    Распоряжением имуществом, как уже было сказано ранее, являются действия следующего характера:

  • Отчуждение имущества в виде продажи другому лицу или оформления договора дарения
  • Сдача в аренду или наём наследственное имущество
  • Самостоятельное использование имущества.

    Конечно же наследник ограничен в праве распоряжения тем имуществом, право собственности на которое ещё юридически не оформлено (и подлежит обязательному оформлению): объекты недвижимости, автомобили, мотоциклы. Предметы, переход права собственности на которые не регистрируется, могут быть подданы распоряжению.

    Истец, в принципе, известен – лицо, чьё право собственности поддаётся сомнению. Он обращается в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права.

    Давайте рассмотрим отдельные категории ответчиков:

    1. Физические лица – граждане, не являющиеся наследниками, однако состоявшие в родственной связи с наследодателем и проживающие на момент подачи заявления в оспариваемой квартире.
    2. Органы государственной власти и местного самоуправления – в случае, если наследодатель фактически принял объект недвижимости в наследство, однако не зарегистрировал его в установленном законом порядке.
    3. Дачные и гаражные кооперативы – юридические лица, которые имеют свой интерес к оспариваемому объекту.
    4. Другие физические и юридические лица.

    Подсудность дел – определение суда, в который надлежит подать исковое заявление.

    Заявление истца с требованием признания права собственности подаётся в суд первой инстанции (городской, районный или районный в городе суд) по месту открытия наследства.

    Местом открытия наследства могут быть признаны:

  • Последнее место проживания умершего.
  • Место нахождения имущества.
  • Место нахождения наиболее существенной части имущества.
  • Какое-либо из перечисленных выше мест по решению суда по результатам рассмотрения искового заявления об определении места открытия наследства.

    В связи с тем, что признание права собственности – требование имущественного характера, то госпошлина рассчитывается исходя из стоимости спорного объекта.

    Процентные ставки по госпошлинам устанавливаются Налоговым кодексом РФ в статье 333.19. Как и было замечено, здесь за основу берётся цена иска:

    Таким образом, потенциальным участникам судебного процесса можно предположить, что нужно уплатить госпошлину в пределах от 400 до 60 000 рублей в зависимости от стоимости имущества. Именно здесь решающее значение играет правильный выбор способа оценки.

    Цена иска напрямую зависит от стоимости имущества. Суд без оценки имущества решение принять не сможет. Да и госпошлину оплатить не получится без достоверных сведений по основным предметам спора.

    Это мероприятие является необходимым для проведения судебного рассмотрения и это должны учитывать стороны процесса.

    Итак, разберём всё по порядку:

    1. Сколько стоит квартира? Ответ находится в стенах БТИ – именно этот орган на основании документации технического и правового характера проводит инвентаризационную оценку недвижимости. Если обращаться к гражданским оценщикам, то они дадут заключение о более высокой стоимости квартиры, что повлечёт за собой увеличение размера государственной пошлины.
    2. Как определить цену земельного участка? Дачный участок за городом сможет оценить Росреестр на основании ведомостей в кадастровой книге. Стоимость, следовательно, также будет кадастровой. Как и в первом случае, оценку может провести также частная организация, имеющая соответствующую лицензию: правда и госпошлины придётся уплатить больше.
    3. Автомобиль сколько стоит? Ответ на этот вопрос поможет дать судебная экспертиза: экспертное учреждение, установленное судом, даст объективную оценку стоимости этого движимого имущества, которая будет обязательной для определения цены иска и размера пошлины. В учёт будет браться:
      1. Техническое состояние автомобиля на момент оценки.
      2. Пробег автомобиля.
      3. Начальная стоимость автомашины.
      4. Рыночная стоимость машины на основании сведений из открытых источников.
    4. Хорошо, это всё касается больших предметов раздела. А как быть с телевизором, кухонным уголком, мягким диваном? Здесь проще. На основании имеющейся документации расчётного характера (чеки о приобретении, товарные накладные) можно самостоятельно («на глаз») определить стоимость имущества с учётом износа. Однако такая стоимость может не устроить другую сторону и это нужно учитывать. В данном случае поможет всё та же оценочная компания, которая выдаст своё заключение.
  • о рассрочке выплаты суммы госпошлины
  • об отсрочке уплаты госпошлины.

    Исковое заявление – основной документ, по которому рассматривается дело в суде. Поэтому грамотное, юридически обоснованное исковое заявление – залог скоротечности судебного разбирательства и гарантия принятия положительного решения. К составлению иска необходимо подойти со всей серьёзностью. Вот лишь некоторые правила составления этого документа:

  • информация должна быть изложена грамотно и лаконично
  • не допускаются орфографические и пунктуационные ошибки
  • в готовом документе нет места подчисткам, зачёркиваниям и прочим исправлениям
  • подробное изложение требований и обстоятельств обращения по существу – хорошее подспорье для положительного исхода дела
  • изложил факт – ссылайся на доказательство. Тем убедительнее будет каждый довод.

    Указанные выше правила касаются практически любого искового заявления, их знание не будет лишним.

    Отдельно стоит рассмотреть список документов, которые истец предоставляет в суд:

    Срок обращения в суд за защитой своего нарушенного права общий – три года. Этот срок исчисляется с момента, когда наследник узнал о нарушении своего гарантированного законом права.

    Восстановление срока осуществляется путём подачи отдельного искового заявления в суд. При рассмотрении этого документа суд учитывает, является ли причина, изложенная заявителем, уважительной. В связи с этим важно предоставить подтверждающий документ:

  • Если пропуск срока связан с болезнью – выписной эпикриз или справка
  • Если с командировкой – командировочный лист или справка с места работы и т.д.

    Что касается результата судебного рассмотрения, то суд, приняв во внимание доводы сторон, а также третьих лиц, свидетелей, изучив предоставленные документы выносит одно из следующих процессуальных решений:

    1. Удовлетворить исковые требования истца в полном объёме.
  • Признать факт вступления в наследство
  • Признать право собственности на имущество.
    1. Отказать в удовлетворении исковых требований.

    В первом случае истец, получив на руки решение суда, вступившее в законную силу, может смело начинать заниматься государственной регистрацией перехода прав на имущество в органе Росреестра. Решение суда будет одновременно выступать основанием приобретения права собственности.

    Во втором случае нужно проанализировать ошибки, допущенные при подготовке материалов и подать апелляционную жалобу на судебное решение.

    Признание права на имущество через суд представляет собой процедуру, которая включает в себя подачу иска. В нём указывается прошение о признании полномочий на часть наследственной собственности. Подобный иск можно подать только заинтересованным лицам. То есть, или законным наследникам, или гражданам, претендующим на наследство по завещанию. Причиной проведения процедуры является невозможность получения соответствующих прав наследования через нотариальную контору. Данная невозможность может быть вызвана самыми разными обстоятельствами.

    Иск о признании права на наследство подаётся при следующих обстоятельствах:

  • Распределяемая собственность не была зарегистрирована на покойного
  • Наследник упустил сроки в вступления в наследство через нотариальную контору
  • Отсутствие документов о родственной связи с покойным, если собственность распределяется по закону
  • Если человек фактически распоряжается имуществом, однако не обращался к нотариусу.

    Признание права собственности на наследство через суд обычно является следующим шагом после безуспешного обращения в нотариальную контору. Если нотариусу не представлены все требуемые документы, он откажет в выдаче свидетельства.

    Нотариус не выдаёт свидетельство о праве на наследство без документов на объекты.

    Возникла проблема? Позвоните юристу:

    Признание права собственности на наследство без документов проводится в случае, если наследодатель не зарегистрировал объекты наследственной массы на себя. К примеру, такая ситуация может возникнуть при недовыполненной приватизации. Если не приватизирована квартира, по наследству передавать её нельзя. Однако владелец может просто не успеть выполнить процедуру по причине своей смерти.

    В этом случае претендентом на недвижимость должны быть предоставлены доказательства того, что приватизация осуществлялась, однако не была доведена до конца. Наследнику, если его иск рассмотрен положительно, будет представлено право приватизировать квартиру, после чего она будет передана в наследственную массу.

    Сроки для оформления наследства составляют 6 месяцев с даты смерти наследодателя. В этот период лицо должно обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии собственности. Если этого не выполнено, свои права придётся восстанавливать через суд. Информация о судебной практике восстановления срока принятия наследства в этой статье .

    Иск о признании наследником должен содержать уважительные причины пропуска сроков. Их требуется подтвердить документально. Такими бумагами могут быть справки из больницы, выписки с работы о длительной командировке.

    Как подать иск на признание права наследства? Требуется определить, в какой суд его нужно направить. Подсудность определяет адрес суда, в который требуется подавать иск. Подобные дела будут рассматриваться в учреждении по месту открытия наследства.

    Наследственные дела, в свою очередь, открываются:

  • По месту прописки покойного
  • Если место регистрации неизвестно, то по месту нахождения самого ценного объекта в наследственной массе.

    Выбирать судебный орган по собственному усмотрению нельзя.

    Иск о признании права на наследство должен содержать следующую информацию:

  • Данные об истце
  • Сведения об ответчике
  • Стоимость иска
  • Объём госпошлины
  • Наименование заявления
  • Данные, подтверждающие право собственности покойного на объекты наследственной массы
  • Информация о смерти
  • Информация о причине иска с отсылками к соответствующим правовым актам
  • Требования по иску
  • Перечень бумаг, приложенных к заявлению
  • Дата составления
  • Подпись.

    Образец искового заявления в суд о признании права на наследство пригодится для предупреждения неточностей. В заявлении рекомендуется излагать всю информацию кратко, со ссылками на статьи в законе. Не следует быть слишком многословными, так как это юридический документ со своей особой стилистикой.

    К иску обязательно прилагаются доказательства. На основании одних доводов истца дело рассмотрено не будет. Доказательная база будет зависеть от конкретных особенностей дела. Если это проблема с тем, что собственность не была зарегистрирована на наследодателя, понадобится:

  • Бумаги, на основании которых возникло право собственности (договоры купли-продажи, документы о передаче недвижимости, дарственные)
  • Бумаги, подтверждающие, что наследодатель тратил средства на улучшение квартиры (квитанции о проведённом ремонте, уплате налогов и коммунальных платежей)
  • Документы, подтверждающие, что было положено начало процедуры приватизации.

    Если это иск на признание родственных связей с наследодателем, понадобятся бумаги, косвенно указывающие на этот факт, свидетельские показания.

    Если пропущен срок вступления в наследство. то потребуется подтверждение уважительных причин этого. Судом могут быть приняты:

  • Справки, свидетельствующие, что наследник находился на стационарном лечении
  • Справки с работы о длительной командировке
  • Свидетельства тяжёлой болезни.

    Если человек фактически принял имущество, но не оформил его должным образом, понадобятся подтверждения о распоряжении объектами. Под распоряжением понимается:

  • Меры по охране собственности
  • Меры по улучшению имущества.

    Истец может предоставить квитанции об уплате налогов и коммунальных платежей, о выплатах по задолженностям покойного. Также к делу можно присоединить свидетельские показания о том, что лицо распоряжалось собственностью и беспокоилось о её состоянии.

    Распространённые причины обращения наследников в суд рассматривает юрист в этом видео:

    Как правило, срок давности на наследство составляют 3 года со смерти наследодателя. В некоторых случаях они продлеваются. Нужно верно оформить исковое заявление о вступлении в наследство и признании права собственности. В нём должны быть грамотно изложены требования истца, подтверждённые ссылками на нормативные акты. Крайне важна доказательная база. Если перечень представленных доказательств будет признан судом недостаточным, дело будет рассмотрено не в пользу наследника. Принятое судебное решение можно оспорить, однако эффективно решать всё в суде первой инстанции.

    За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Наследственные споры » по ссылке.

    Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

    Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

    Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует.

    Дела, возникающие из наследственных правоотношений, связаны с переходом имущественных прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследникам.

    В частности, суды общей юрисдикции рассматривают дела:

    а) по спорам о включении в состав наследства имущества в виде акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель

    б) по требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т.п.

    Дела по заявлениям, содержащим, наряду с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, требования, подведомственные арбитражному суду, разделение которых невозможно, согласно части 4 статьи 22 ГПК РФ подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

    В соответствии с правилами подсудности гражданских дел, установленными статьями 23 — 27 ГПК РФ, все дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, в том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя (например, дела по искам о взыскании задолженности наследодателя по кредитному договору. по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по платежам в возмещение вреда, взысканным по решению суда с наследодателя и др.), подсудны районным судам .

    Дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства (например, по уплате после открытия наследства процентов по кредитному договору, заключенному наследодателем, по коммунальным платежам за унаследованную квартиру и др.), подсудны мировому судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей .

    Согласно статье 28 ГПК РФ иски с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, подаются в суд по месту жительства ответчика-гражданина или по месту нахождения ответчика-организации.

    При возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подается по месту нахождения любого из них.

    В указанных случаях обращение с иском исключает обращение в другие суды (исковое заявление, предъявленное в другой суд, подлежит возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 135 ГПК РФ).

    Требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общих правил подсудности гражданских дел. Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании права собственности на наследственное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения объектов недвижимости.

    Иски кредиторов наследодателя до принятия наследства наследниками предъявляются в суд по месту открытия наследства ( части 1 и 2 статьи 30 ГПК РФ).

    Иски, связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за границей, разрешаются по праву страны, где находится это имущество.

    Заявления об установлении юридических фактов, связанных с наследственными правоотношениями, в соответствии со статьей 266 ГПК РФ подаются в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения и пользования недвижимым имуществом в целях признания наследственных прав, подаваемых в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

    На основании пункта 3 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), а также статьи 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом ( пункт 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 432) от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований — их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

    Суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью.

    В случае, если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК Российской Федерации с указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу ( пункт 3 статьи 1175 ГК РФ).

    Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве ( статья 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления ( статья 135 ГПК РФ) или оставления его без движения ( статья 136 ГПК РФ).

    При отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства ( статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, — также требования о признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока.

    Наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость. в случае возникновения спора вправе обратиться с иском к продавцу по указанному договору о государственной регистрации перехода права собственности к наследникам.

    Суд утверждает мировые соглашения по делам, возникающим из наследственных правоотношений, лишь в случаях, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и нормами гражданского законодательства допускается разрешение соответствующих вопросов по соглашению сторон.

    Суд отказывает в утверждении мирового соглашения сторон, в частности, по вопросам: об универсальности правопреемства при наследовании ( пункт 1 статьи 1110 ГК РФ), об определении наличия у сторон прав наследования и состава наследников ( статьи 1116. 1117. 1121. 1141 ГК РФ), о признании недействительным завещания ( статья 1131 ГК РФ) и свидетельства о праве на наследство ( пункт 1 статьи 1155 ГК РФ), об отказе от наследства ( статьи 1157 — 1159 ГК РФ), о разделе наследственного имущества с участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право собственности только на конкретное наследственное имущество ( статьи 1164 и 1165 ГК РФ), а также в других случаях.

    При рассмотрении споров о наследовании суд в соответствии с пунктом 3 статьи 1163 ГК РФ вправе разрешить вопрос о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска ( статьи 139. 140 ГПК РФ).

    Наследование – процесс, во время которого наследникам передаются и имущество, и права на него, и обязанности, связанные с наследуемым имуществом. В российском законодательстве установлено, что наследство можно получить:

  • по завещанию . В этом случае наследодатель сам устанавливает круг лиц, ему наследующих
  • если завещание отсутствует, то по установленному законом порядку . В этом случае на наследство могут претендовать только родственники умершего. При этом установлена очередность наследников. Наследник любой последующей очереди может претендовать на наследство только в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, умерли, им отказано в наследстве, они признаны недостойными наследниками.

    В процессе наследования возможно возникновение имущественных споров, связанных с разделом имущества и вступлением в собственность. Часто приходится доказывать свои права на наследство и права на наследуемую собственность. Определить, иначе говоря, признать имущественное право наследника на обладание собственностью можно только в судебном заседании.

    Наиболее распространенные случаи, когда приходится доказывать свои права, — это незавершенные наследодателем сделки, неоконченная на момент его смерти приватизация (см. Признание права собственности в порядке приватизации ), незаконченное строительство, открывшееся дополнительное имущество наследодателя, которое не было включено в общую массу наследства. Если возникла необходимость доказывать свои права, то порядок действий . алгоритм их, выглядит так:

  • независимо от того по завещанию вы получаете наследство или по закону нужно обратиться к нотариусу, в производстве которого находится ваше наследственное дело
  • если нотариус вам откажет в выдаче свидетельства о наследстве, то нужно обращаться с иском в суд.

    Нотариус имеет право отказать наследнику (см. Отказ в совершении нотариального действия ) в выдаче в том случае, когда:

  • отсутствуют правоустанавливающие документы, свидетельствующие о праве собственности наследодателя на данное имущество
  • отсутствуют документы, устанавливающие право наследника наследовать это имущество
  • неправильно оформленное завещание.

    При обращении к нотариусу нужно оплатить госпошлину, подать ему заявление в письменном виде о выдаче свидетельства о наследстве, представить личные документы, например, паспорт, документы, которые свидетельствуют, что имущество находилось в собственности наследодателя.

    При обнаружении дополнительного имущества свидетельство на него придется оформлять отдельно.

    Если при нотариальном оформлении, то есть при наличии документально обоснованного права наследников, признание происходит, можно сказать, автоматически, то при отсутствии подтвержденных документами прав наследодателя на имущество наследникам приходится доказывать свою правоту в суде.

    Прежде всего, заметим, что и нотариальное оформление, и иск в суд о признании прав должны быть завершены наследником до истечения 6 месячного срока с момента открытия наследства, то есть с момента кончины наследодателя. Смерть наследодателя должна быть установлена и зафиксирована документально.

    Подавая заявление в суд, нужно указывать причину подобного обращения: неразрешенный имущественный спор между наследниками. отсутствие правоустанавливающих документов, вследствие чего последовал отказ нотариуса оформить наследство и тому подобное. Какие именно документы потребуются при подаче иска, куда именно нужно обращаться, в какой суд. Как оформить заявление мы будем говорить ниже, а пока отметим два обстоятельства, связанные с признанием прав на собственность

    1. При отсутствии документов на собственность суд признает показания свидетелей.
    2. По незавершенным сделкам, например, по приобретению недвижимости, суд совершает не признание прав наследников, а признание того, что наследники имеют право на госрегистрацию перехода прав от наследодателя к наследникам. Иначе говоря, суд своим решением изменяет состав участников сделки, исключая из состава умершего наследодателя и включая наследника или наследников. Дальше признание прав происходит в установленном порядке.

    Признание прав собственности в порядке наследования происходит в суде, расположенном в районе или на территории, где находится имущество скончавшегося наследодателя. К примеру, наследуемое имущество находится в г. Тверь, а наследники в г. Калуга, то обращаться нужно в тверской суд

    При составлении искового заявления о признании помимо причин, побудивших обратиться в суд, нужно указать:

  • на каком основании вы приняли наследство
  • из чего оно состоит, перечислить состав наследуемой массы
  • стоимость наследства, исходя из его оценки
  • где находится наследуемое имущество
  • в каких отношениях вы находились с наследодателем, родство или иная связь, например, брак
  • есть ли другие наследники, указать, где они находятся.

    К иску должны быть приложены доказательства, которые подтверждают законность ваших притязаний.

    При решении вопроса о признании прав собственности суд принимает во внимание доказательства, свидетельствующие о родстве с наследодателем, степени его, правоустанавливающие документы на наследство. Если документы отсутствуют . то при рассмотрении учитываются нотариальный отчет, который предоставляет нотариус в случае отказа признания прав наследника, доказательства, свидетельствующие, опять же, о родстве с наследодателем, наличии общего имущества, совместном проживании, ведении общего хозяйства.

    В этом случае при принятии решения судом могут быть учтены и свидетельские показания.

    Таким образом, прежде чем обратиться в суд, нужно подготовить

    При нотариальном оформлении прав собственности нужно будет предоставить:

  • личные документы, в частности. Паспорт наследника
  • свидетельство о смерти умершего наследодателя
  • если вступаете в наследство по завещанию, то нужно предоставить само завещание. На нем нотариус должен отметить, что его не отменяли и не изменяли
  • если вступаете в наследство по закону, то нужно представить документы, свидетельствующие о родстве
  • справку о месте жительства наследодателя. В справке должно быть указано, когда прописался, когда выписался и обстоятельства выписки.

    Помимо оригиналов документов представляют копии в двух экземпляра х. Если у вас с наследодателем разные фамилии, то в пакет документов должны войти материалы, которые объясняют несовпадение ваших фамилий.

    При рассмотрении вопроса о признании в суде нужно будет представить еще и правоустанавливающие документы: — свидетельство о собственности

  • регистрацию собственности
  • договор передачи имущества в собственность
  • документы, свидетельствующие об общем имуществе
  • о ведении совместного хозяйства, в частности, копии коммунальных платежей
  • справку из БТИ
  • справку о местожительстве наследника
  • квитанцию об уплате госпошлины.

    Если вы хотите, чтобы ваши права на наследство были признаны, нужно уложиться в шестимесячный срок, начиная с момента смерти наследодателя. То есть заявление должно быть подано до его истечения. Срок этот дается государством для решения всех вопросов, связанных с наследованием. Помните, что при наличии документов, бесспорно доказывающих ваши права на наследство, вопрос о признании решается нотариусом. В остальных случаях нужно обращаться в суд.

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

    Источник: https://blankdok.ru/vosstanovlenie-propushhennyh-srokov/isk-o-priznanii-prava-na-nasledstvo-podsudnost.html

    Признание права собственности в порядке наследования подсудность

    В Красногорском районном суде г. Каменска-Уральского установлен следующий пропускной режим и правила поведения на территории суда.

    Лица, участвующие в деле и/или их представители:

    — допускаются в здание суда не ранее, чем за 30 минут до начала судебного заседания после прохождения процедуры досмотра и анкетирования на предмет состояния здоровья, а также замера температуры тела бесконтактным термометром;

    — допускаются в здание суда только при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), которыми обеспечивают себя самостоятельно;

    — при входе в здание суда обязаны обработать руки антисептиком и заполнить анкету посетителя суда о состоянии здоровья;

    — соблюдать дистанцию от других физических лиц не менее 1,5-2,0 метра;

    — покидать здание суда незамедлительно после завершения судебного заседания.

    Лица без средств индивидуальной защиты органов дыхания, с признаками респираторного заболевания, а также отказавшиеся пройти анкетирование, в здание суда не допускаются.

    Доступ в суд граждан, не являющихся участниками судебного процесса, запрещен.

    С 2 июля 2020 года возобновлена работа приемной Красногорского районного суда, с соблюдением всех санитарных норм и правил поведения на территории суда.

    В судебной практике по делам о наследовании встречается несколько категорий дел по искам о признании права собственности в порядке наследования. Обобщение проведено по делам следующих категорий:

    — Иски о восстановлении срока для принятия наследства и признании права собственности на наследственное имущество.

    — Иски о признании права собственности на имущество, которое не было зарегистрировано на имя наследодателя.

    — Иски о праве собственности на имущество, при регистрации которого на имя наследодателя была допущена ошибка.

    По указанным категориям дел, когда отсутствуют другие наследники, вступившие в права наследования, возникают вопросы о том, кто должен выступать ответчиком по спору о наследственном имуществе.

    Согласно статье 1151 Гражданского кодекса РФ в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

    До недавнего времени выморочное имущество переходило в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» в ст. 1151 ГК РФ были внесены изменения, касающиеся разграничения наследуемых объектов при переходе прав на них в порядке наследственного правопреемства.

    Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований должен определяться специальным федеральным законом. До настоящего времени такого федерального закона не принято.

    До определенного времени правом на получение свидетельства о праве на наследство от имени Российской Федерации были уполномочены органы Министерства по налогам и сборам РФ. Инструкцией Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г . N 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов», предусматривалось, что право государства на наследование подтверждается свидетельством о праве на наследство, выдаваемым соответствующему налоговому органу.

    Указом Президента РФ от 31 декабря 1991 г . N 340 было утверждено Положение о Государственной налоговой службе в Российской Федерации, которым установлено, что государственные налоговые инспекции по районам, городам без районного деления и районам в городах осуществляют работу по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству (пп. «к» п. 18) .

    Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 г . N 1635 «О Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам» Государственная налоговая служба РФ была преобразована в Министерство по налогам и сборам РФ. Министерство является правопреемником Государственной налоговой службы РФ и до последнего времени выполняло функции государства по принятию наследства.

    27 ноября 2004 г . Правительством РФ принято Постановление N 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», которым утверждено Положение о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. В соответствии с п. 5.30 данного Положения Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность Российской Федерации, а также выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций.

    В отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения следует иметь в виду, что согласно пп. 2 п. 2 ст. 80 Земельного кодекса РФ такие участки поступают в фонд перераспределения земель, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу государства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он отказывается от наследства. Земли фонда перераспределения земель в соответствии со ст. 18 Земельного кодекса РФ отнесены к землям, являющимся собственностью субъекта РФ. С учетом указанной нормы орган исполнительной власти, уполномоченный принимать в порядке наследования земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, определяется субъектом РФ.

    Из изложенного следует, что по истечении шести месяцев после смерти наследодателя, если никто из наследников не принял наследственное имущество фактически или путем обращения к нотариусу, оно становится выморочным имуществом.

    Согласно Письму Федеральной налоговой службы от 04 декабря 2008 года №ШС 6-3/892 функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 возложены на Росимущество.

    В то же время функция, связанная с учетом, оценкой и реализацией имущества, перешедшего по праву наследования к государству, Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1991 N 340 закреплена за налоговыми органами.

    Таким образом, функции по осуществлению работы с выморочным имуществом одновременно возложены и на ФНС России, и на Росимущество.

    В соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ) выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

    Таким образом, выморочное имущество в виде жилых помещений не переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

    В этой связи с момента вступления в силу Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ налоговые органы не осуществляют полномочия по работе с выморочным имуществом в виде жилых помещений.

    Следовательно, ответчиком по спорам о жилых помещениях должен выступать орган местного самоуправления. Таким органом в Каменске-Уральском является ОМС «Комитет по управлению имуществом».

    По искам о признании права собственности на иное имущество ответчиком должен выступать налоговый орган, поскольку пунктом 5 Инструкции Минфина СССР от 19.12.1984 N 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» предусмотрено, что свидетельство о праве государства на наследство (в том числе на выморочное имущество в виде земельных участков и акций (долей, паев) выдается нотариальным органом соответствующему налоговому органу не ранее истечения 6 месяцев со дня открытия наследства.

    Учитывая, что принятие в установленном порядке выморочного имущества Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 возложено на Росимущество, после получения свидетельства о праве государства на наследство налоговые органы передают данное имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу.

    Следовательно, до получения государством свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество, ответчиком должен выступать налоговый орган, а после получения свидетельства – Росимущество.

    Большое количество исков поступает в суд, когда имущество было зарегистрировано на наследодателя, однако в фамилии, имени или отчестве допущена ошибка. В этом случае необходимо доказать принадлежность имущества умершему и после этого разрешать спор о правах на имущество наследников. Наличие ошибки в данных наследодателя при регистрации имущества или открытии вклада, свидетельствует, что имущество или вклад принадлежат иному лицу, а не наследодателю. Лицо, на которое зарегистрировано имущество, по сути, не существует, и притязаний у него на это имущество нет. Следует считать, что это имущество является бесхозяйным имуществом.

    В соответствии с Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 года принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании представляемого в единственном экземпляре заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

    В г. Каменске-Уральском органом, осуществляющим эти функции является ОМС «Комитет по управлению имуществом». Следовательно, по имуществу, которое фактически принадлежало наследодателю, но ошибочно зарегистрировано на другое лицо, ответчиком следует привлекать ОМС «Комитет по управлению имуществом».

    Предметом спора могут являться денежные вклады, находящиеся на счетах принадлежащих наследодателю, однако оформленных с ошибками в фамилии, имени, отчестве.

    При разрешении споров о праве собственности в порядке наследования на денежные вклады суды должны руководствоваться Инструкцией Минфина N 185 от 19.12.1984 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» поскольку закон, регулирующий порядок наследования и учета бесхозяйного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, до настоящего времени не принят. Следовательно, по этой категории дел ответчиком должны выступать налоговые органы.

    Иски о признании за наследником права собственности на имущество согласно пункту 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ подлежат рассмотрению судами в порядке искового производства.

    Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не устанавливает альтернативной или исключительной подсудности данной категории дел, поэтому дела о восстановлении срока для принятия наследства и признании права собственности в порядке наследования подлежат рассмотрению исходя из общего правила территориальной подсудности, установленного статьей 28 ГПК РФ, по месту нахождения ответчика.

    Однако статьей 30 ГПК РФ установлена исключительная подсудность исков о правах на земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, которые предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов.

    Следовательно, в том случае, если предметом наследства является имущество, указанное в статье 30 ГПК РФ, то дела о восстановлении срока для принятия наследства подлежат рассмотрению по месту нахождения имущества. В иных случаях, дела рассматриваются по месту нахождения ответчика.

    Поскольку ИФНС России №22 по Свердловской области находится в г. Каменске-Уральском в Синарском районе, иски должны подаваться в Синарский районный суд. В настоящее время Сбербанк России Каменск-Уральское отделение №1726 также находится в Синарском районе по проспекту Победы, 41-а, поэтому, если он указан в качестве ответчика наряду с ИФНС, подсудность не меняется. Дело подлежит рассмотрению в Синарском районном суде. Исключение составляют споры о недвижимом имуществе, неразрывно связанном с земельными участками. Такие споры разрешаются по месту нахождения недвижимого имущества.

    При обобщении судебной практики Красногорского районного суда было изучено 24 гражданских дела по спорам вышеуказанной категории. Следует отметить, что судьи правильно применяют правила подсудности и привлекают к участию в деле надлежащих ответчиков. Зачастую граждане по спорам о вкладах в качестве ответчика указывают АК Сбербанк России в лице Каменск-Уральского отделения №1726. Указанное юридическое лицо не является ответчиком, поэтому судьи обоснованно привлекают к участию в деле ИФНС России №22 по Свердловской области. На стадии подготовки дела к рассмотрению замена ненадлежащего ответчика на надлежащего ответчика допускается с согласия истца. Если такое согласие по делу не получено, судьи обоснованно исключают ненадлежащего лица из числа ответчиков при принятии решения.

    Иски о признании права собственности на наследственное имущество являются исками имущественного характера и подлежат оплате госпошлиной, размер которой исчисляется от стоимости наследственного имущества, на которое претендует истец.

    Согласно ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, уплачивается в следующих размерах:

    до 20 000 рублей — 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;

    от 100 001 рубля до 200 000 рублей — 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;

    от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей — 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей;

    свыше 1 000 000 рублей — 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1000 000 рублей, но не более 60 000 рублей.

    Источник: http://krasnogorsky.svd.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=4

    Разъяснения Верховным судом Российской Федерации вопросов наследования

    Никифоров Александр Владимирович, заместитель председателя Президиума Московской областной коллегии адвокатов, кандидат юридических наук, адвокат.

    В статье дается комментарий Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по делам о наследовании от 29 мая 2012 г. N 9. Автор анализирует вопросы подсудности наследственных споров и отмечает достоинства и недостатки нового официального толкования гражданского процессуального законодательства.

    Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), регламентирующая наследственные правоотношения, вступила в законную силу в марте 2002 г. Через пять лет, в 2007 г., Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) отменил ранее действующее Постановление по делам о наследовании от 23 апреля 1991 г. N 2 [5] . Очевидно, что в течение десяти лет практика применения наследственного законодательства формировалась, основываясь, как правило, на толковании норм судьями районных судов и судов субъектов РФ, что оказывало определенное негативное влияние на единообразие применения норм права.

    Учитывая также, что отечественное наследственное законодательство в 2002 г. претерпело весьма значительные изменения, представляется возможным утверждать, что Постановление Пленума ВС РФ по делам о наследовании от 29 мая 2012 г. N 9 (далее — Постановление) стало одним из самых ожидаемых разъяснений норм права, данных высшим судебным органом страны.

    Представляется, что ожидания правоприменителей были вполне оправданны — Постановление является самым объемным из всех разъяснений наследственного законодательства, охватывает достаточно широкий круг вопросов наследования. Вместе с тем некоторые пункты Постановления требуют обсуждения.

    I. Вопросы подсудности наследственных споров

    1. В п. 1 Постановления ВС РФ указал, что наследственные споры подведомственны судам общей юрисдикции, независимо от субъектного состава участников и состава наследственного имущества. Данное указание нельзя недооценивать. Подведомственность наследственных дел судам общей юрисдикции не вызывает сомнений, поскольку такие споры вытекают из правоотношений, не связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Однако, исходя именно из субъектного состава участников, ранее арбитражные суды рассматривали некоторые наследственные споры [ 6 ; 7 ].

    Также необходимо отметить, что ранее вопрос подведомственности наследственных дел рассматривался судами субъектов РФ с позиции разграничения компетенции между нотариальными и судебными органами. Вместе с тем, по моему мнению, использование здесь термина «подведомственность» является некорректным, поскольку он является процессуальным и относится к гражданско-правовым спорам, которые нотариусы разрешать не вправе.

    В частности, судам общей юрисдикции подведомственны наследственные дела:

    а) о включении в состав наследства имущества в виде акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель;

    б) о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т.п.

    Закрепление в Постановлении перечня, который носит открытый характер, вполне оправданно. Ранее в некоторых случаях состав участников спорного правоотношения вполне позволял ошибочно, как правило, с ущербом именно для определения полного состава участников, отнести такие дела к подведомственности арбитражных судов. Например, арбитражными судами разрешались споры между наследниками — муниципальными образованиями по выморочному имуществу.

    Вместе с тем на практике арбитражные суды могут рассматривать дела, связанные с наследованием. Например, согласно ст. 61.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», оспаривание сделок должника может осуществляться в отношении наследников (например, п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63).

    Дела по заявлениям, содержащим, наряду с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, требования, подведомственные арбитражному суду, разделение которых невозможно, согласно ч. 4 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

    2. В Постановлении ВС РФ разъясняет процессуальные вопросы рассмотрения дел о наследовании, в частности вопросы подсудности. Здесь следует отметить, что после того, как в 2008 г. наследственные дела согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 147-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» были исключены из подсудности мировых судов, определение родовой подсудности наследственных споров не вызывало затруднений, поскольку все они рассматривались по первой инстанции районными (городскими) судами общей юрисдикции.

    Родовая подсудность претерпевает изменения после того, как наследственные правоотношения окончены. Так, ВС РФ разъясняет, что дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства (например, по уплате после открытия наследства процентов по кредитному договору, заключенному наследодателем, по коммунальным платежам за унаследованную квартиру и др.), подсудны мировому судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.

    3. ВС РФ указывает, что иски с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, подаются в суд по месту жительства ответчика-гражданина или по месту нахождения ответчика-организации. Учитывая, что наследодателем может быть только физическое лицо, указание на ответчика-организацию не совсем понятно.

    Общее правило подсудности наследственного спора — по месту жительства гражданина-ответчика. Это не вызывает нареканий при практическом применении и связано с местом открытия наследства (согласно п. 1 ст. 1115 ГК РФ, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя).

    При возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подается по месту нахождения любого из них ( п. 3 Постановления).

    Представляется, что, рассматривая данную ситуацию, ВС РФ стремился к наибольшему обеспечению прав заинтересованных лиц на судебную защиту. Речь идет об исключительной подсудности исков о недвижимом имуществе — по месту нахождения такого имущества ( п. 1 ст. 30 ГПК РФ). На первый взгляд ВС РФ несколько ограничивает исключительную подсудность, поскольку иск может быть подан не просто по месту нахождения объекта недвижимости, а по месту нахождения объекта недвижимости по месту открытия наследства, т.е. учитывается возможность открытия наследства не по месту жительства ( п. 2 ст. 1115 ГК РФ).

    Однако оговорка о том, что при отсутствии недвижимости по месту открытия наследства иск может быть подан по месту расположения любого недвижимого имущества, входящего в состав наследства, не вызывает одобрения. Например, наследство открыто в г. Москве. В его состав входит недвижимость, расположенная в различных субъектах РФ. Учитывая возможность подачи иска по месту расположения любой недвижимости, входящей в наследство, наследникам остается только уповать на добросовестность суда, который должен запросить нотариуса по месту жительства наследодателя об открытии наследства, призвать наследников к участию в деле и пр. Поэтому в современной правовой реальности наследники, предъявив права на недвижимость, расположенную вне места открытия наследства, могут узнать, что она по решению суда принадлежит другим лицам. При этом истец будет защищен правом на подачу иска по месту нахождения недвижимости, а наследники будут вынуждены вступить в затяжной процесс обжалования состоявшегося судебного акта.

    В Постановлении говорится, что в рассматриваемом случае обращение с иском исключает обращение в другие суды. Вместе с тем с позиции вышеуказанного примера, при неразвитости системы информирования судами граждан посредством сети Интернет, эта оговорка практически ничего не меняет. Думается, что данное разъяснение правил подсудности не отвечает требованиям стабилизации наследственных правоотношений и защиты прав наследников.

    4. Определяя подсудность наследственных дел, ВС РФ считает, что требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общих правил подсудности гражданских дел. Очевидно, что общим правилам подсудности должен подчиняться иск о признании недействительным завещания, в котором не содержатся распоряжения в отношении наследственного имущества.

    Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании права собственности на наследственное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения объектов недвижимости.

    Таким образом, если истец выдвигает только требование о признании завещания недействительным, то оно должно быть заявлено по общему правилу подсудности — по месту жительства ответчика. Остается неясным, по каким основаниям настолько расширена подсудность иска, в котором помимо требования о недействительности завещания ставится вопрос о праве собственности на наследственное имущество, поскольку ВС РФ говорит о рассмотрении такого иска по месту нахождения объектов недвижимости (здесь и далее выделено мной. — А.Н.). Отсутствие каких-либо оговорок позволяет предположить, что истец вправе обратиться с таким иском в районный суд по месту расположения любого объекта недвижимости, входящего в состав наследства, а не только того, о праве собственности на который заявляет истец. Причем не имеет значения, что, например, местом открытия наследства является место нахождения наиболее ценной части недвижимости. Представляется, что применение данного правила в дальнейшем претерпит изменения.

    5. В Постановлении указывается, что иски кредиторов наследодателя, направленных до принятия наследства наследниками, подаются в суд по месту открытия наследства. По моему мнению, это не требовало какого-либо пояснения, поскольку подсудность таких исков прямо закреплена в ч. 2 ст. 30 ГПК РФ.

    Также не вызывает сомнений позиция ВС РФ о том, что иски, связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за границей, разрешаются по праву страны, где находится это имущество. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ, наследование недвижимого имущества определяется по праву страны места нахождения этого имущества.

    В Постановлении об этом не говорится, но необходимо учитывать, что наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр, в РФ определяется по российскому праву ( пп. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ). Таким имуществом является так называемая движимая недвижимость — морские и речные суда, воздушные и космические объекты ( ст. 130 ГК РФ). Соответственно, иски в отношении подобной недвижимости, независимо от места ее фактического нахождения, подчиняются правилам подсудности, установленным ГПК РФ. В Постановлении об этом ничего не говорится, но, по моему мнению, это очевидно следует из положений ст. 1224 ГК РФ.

    6. Подсудность заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение, связанных с наследственными правоотношениями, определяется по правилам ст. 266 ГПК РФ — их должны рассматривать районные суды по месту жительства заявителей. В п. 4 Постановления устанавливается одно исключение — заявления об установлении фактов владения и пользования недвижимым имуществом в целях признания наследственных прав подаются в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

    В Постановлении не рассматривается вопрос о том, в какой суд вправе обратиться лицо, постоянно проживающее за пределами РФ, с заявлением об установлении юридического факта, связанного с наследственными правоотношениями. По моему мнению, это должен быть суд по месту открытия наследства, а в отношении факта владения и пользования недвижимым имуществом — суд по месту нахождения соответствующей недвижимости.

    7. В п. 5 Постановления содержится достаточно важное разъяснение о том, что при рассмотрении судами дел о наследовании от имени РФ выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, а от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований — их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

    Как правило, указанные органы выступают ответчиками в судах по спорам о судьбе выморочного имущества. Важность указанного разъяснения определяется тем, что в судебной практике данный вопрос не был до конца определен. В частности, указывалось, что если предметом спора является наследственное имущество в виде жилого помещения, которое считается выморочным, то к участию в деле должна быть привлечена администрация муниципального образования, в котором это помещение расположено. В отношении иного выморочного имущества к участию в деле привлекаются налоговые органы [3] . Поэтому вплоть до настоящего времени на практике приходилось слышать требование о замене в исковом заявлении соответствующего территориального подразделения Росимущества на территориальное подразделение ФНС РФ. Теперь ВС РФ подтвердил ошибочность позиции судов в рассматриваемом вопросе.

    8. Некоторую неясность вносит разъяснение, содержащееся в п. 6 Постановления. В силу указанного пункта суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью. Если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца 7 ст. 220 ГПК РФ с указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу ( п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

    Прежде всего, ссылка в п. 6 Постановления на п. 3 ст. 1175 ГК РФ, в котором устанавливается порядок защиты прав кредиторов наследодателя, позволяет предположить, что к таковым относятся истцы по искам к наследодателю. Здесь, прежде всего, непонятно, как судье при принятии искового заявления может быть известно о смерти ответчика, если об этом не заявляет сам истец? Далее, по моему мнению, некорректным в данном случае является применение п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, который устанавливает, что судья отказывает в принятии искового заявления, если оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление разрешается в ином судебном порядке. О каком ином судебном порядке идет речь?

    Механизм защиты прав кредиторов, предусмотренный п. 3 ст. 1175 ГК РФ, устанавливает право на обращение кредиторов, в пределах сроков исковой давности, с исковыми требованиями к наследникам или исполнителю завещания. Но это не иной (как по делам особого производства или делам, вытекающим из публично-правовых отношений) судебный порядок, скорее можно говорить об ином иске (не к наследодателю, а к наследникам или исполнителю завещания).

    На мой взгляд, в п. 6 Постановления не учитывается, что в абзаце 7 ст. 220 ГПК РФ накладывает на суд обязанность прекращения производства, в связи со смертью гражданина, не по любым гражданско-правовым спорам, а только по спорам, не допускающим правопреемство. Допустим, что после принятия иска суду стало известно о смерти наследодателя. Исходя из обсуждаемого разъяснения, любое гражданское дело должно быть прекращено в случае смерти гражданина-ответчика, и истец будет вынужден повторно обращаться с иском к наследникам, нести все судебные расходы и пр. Такой подход представляется неверным, поскольку он нивелирует требования процессуального законодательства о правопреемстве ( ч. 1 ст. 44 ГПК РФ) и противоречит требованиям п. 3 ст. 1175 ГК РФ, который обязывает суд приостановить производство по делу до принятия наследства наследниками.

    Кроме того, неясно, каким образом истец может обратиться с иском к наследственному имуществу, если участниками процессуальных правоотношений могут быть только лица ( ст. 34 ГПК РФ). ГК РФ допускает обращение кредиторов, но не с иском, а с требованиями к наследственному имуществу ( п. 3 ст. 1175 ГК РФ), и это не имеет отношения к судебному способу защиты прав. В дальнейшем указанное противоречие может привести к тому, что районные суды начнут, руководствуясь Постановлением , разъяснять лицу право на обращение с иском к наследственному имуществу. Пока остается только догадываться, каким образом это право должно быть реализовано.

    9. В п. 7 Постановления ВС РФ подтверждает сформированное судебной практикой мнение о том, что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника и не влияет на наличие у наследника наследственных прав. Это согласуется с положениями п. 1 ст. 1163 ГК РФ, согласно которым по общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Поэтому отсутствие свидетельства о праве на наследство не является основанием для отказа в принятии искового заявления по наследственному спору, возвращения такого искового заявления или оставления его без движения.

    10. Установление законодателем срока на принятие наследства ( ст. 1154 ГК РФ) позволяет определить состав, стоимость и место нахождения наследственного имущества. Поэтому востребованным в практическом отношении является положение п. 8 Постановления, позволяющее суду до истечения срока на принятие наследства рассматривать требования о включении имущества в состав наследства. В течение срока на принятие наследства также устанавливается и круг наследников. Поэтому вполне обоснованным является право суда рассмотреть вопрос о составе наследства, не распределяя его между наследниками.

    Если в указанный срок решение не вынесено, то дополнительно могут рассматриваться и требования о признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока.

    Отдельно в п. 9 Постановления указывается, что наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, в случае возникновения спора вправе обратиться с иском к продавцу по указанному договору о государственной регистрации перехода права собственности к наследникам. Здесь остается дополнить, что сделка по отчуждению жилого помещения может быть признана недействительной по требованию наследника собственника жилого помещения [4] .

    11. Особое внимание в Постановлении уделяется возможности заключения мировых соглашений по делам о наследовании. В п. 10 Постановления перечисляются наследственные споры, по которым возможно заключение мирового соглашения. Также устанавливается перечень дел, по которым суд не вправе утвердить мировое соглашение. Введение дифференцированного подхода к заключению мировых соглашений по наследственным спорам вполне оправданно в практическом отношении. Ранее по одному из дел ВС РФ указал, что мировое соглашение не может быть заключено по делам о признании завещания недействительным, поскольку суд не может обеспечить защитой несуществующее материальное право на наследство у одной из сторон [ 2 , 5 ]. Вместе с тем позднее мировые соглашения утверждались судами независимо от предмета спора, что оказывало негативное влияние на последующее оформление наследственных прав. Так, регистрационные органы полагали, что мировые соглашения могут служить основанием для регистрации наследственных прав на недвижимое имущество только тогда, когда на государственную регистрацию предоставляется мировое соглашение о разделе наследства. Более того, на практике отмечались случаи заключения мировых соглашений по делам об установлении юридических фактов, связанных с наследственными правоотношениями [1] . С учетом изложенного было выработано мнение о том, что мировыми соглашениями не могут оканчиваться споры о наследственных правах, если самим наследникам законом не предоставлено право решения этих вопросов (перераспределение наследственных долей, включение в состав наследников лиц, принявших наследство по истечении установленного срока, и пр.). В остальных случаях наследственный спор должен рассматриваться судом по существу с вынесением решения.

    В настоящее время мировые соглашения могут заключаться по вопросам:

    — о принятии наследником наследства по истечении срока, установленного на принятие наследства, и о применении в этих случаях правил об обязательствах вследствие неосновательного обогащения ( п. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ);

    — о разделе наследства ( ст. 1165 ГК РФ);

    — о порядке предоставления компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей наследником, заявившим о преимущественном праве на неделимую вещь или на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства ( п. 2 ст. 1170 ГК РФ);

    — о разделе наследства, в состав которого входит предприятие, в случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на его получение в счет своей наследственной доли или им не воспользовался ( ч. 2 ст. 1178 ГК РФ);

    — о сроке выплаты компенсации наследнику умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не являющемуся членом этого хозяйства ( п. 2 ст. 1179 ГК РФ);

    — о включении в свидетельство о праве на наследство наследников по закону, которые лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию ( ч. 2 ст. 72 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1);

    — о наследнике умершего члена жилищного накопительного кооператива, который имеет право быть принятым в члены кооператива в случае перехода пая умершего члена кооператива к нескольким наследникам, и о сроке выплаты им наследникам, не ставшим членами кооператива, компенсации, соразмерной их наследственным долям действительной стоимости пая ( ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»);

    — о наследнике члена кредитного потребительского кооператива (пайщика), который имеет право быть принятым в члены кооператива (пайщики), в случае перехода паенакопления (пая) умершего члена кредитного потребительского кооператива (пайщика) к нескольким наследникам ( ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

    Суд отказывает в утверждении мирового соглашения сторон, в частности, по вопросам:

    — об универсальности правопреемства при наследовании ( п. 1 ст. 1110 ГК РФ);

    — об определении наличия у сторон прав наследования и состава наследников ( ст. 1116 , 1117 , 1121 , 1141 ГК РФ);

    — о признании недействительным завещания ( ст. 1131 ГК РФ) и свидетельства о праве на наследство ( п. 1 ст. 1155 ГК РФ);

    — об отказе от наследства ( ст. 1157 — 1159 ГК РФ);

    — о разделе наследственного имущества с участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право собственности только на конкретное наследственное имущество ( ст. 1164 и 1165 ГК РФ), а также в других случаях.

    II. Общие положения о наследовании

    12. Общим положениям о наследовании посвящены п. 12 — 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по делам о наследовании от 29 мая 2012 г. N 9 (далее — Постановление). Согласно п. 12 Постановления, наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества.

    Исключения из общего правила предусмотрены в ст. 6 , 7 , 8 и 8.1 Федерального закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ (в ред. от 11.11.2003) «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Они заключаются в том, что к завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), применяются правила об основаниях недействительности и об обязательной доле, действовавшие на момент совершения такого завещания, денежные средства во вкладах, по которым, до введения в действие части третьей ГК РФ, было сделано распоряжение, не входят в состав наследства и пр. Как правило, применение указанных исключений не вызывало затруднений в практическом отношении, и их закрепление в п. 12 Постановления является скорее традиционным и не несет какой-либо новой информации.

    Говоря о субъектном составе участников наследственного спора, возможно дополнительно отметить, что при рассмотрении дел о наследовании отдельных видов имущества, перечисленного в гл. 65 ГК РФ, состав лиц, участвующих в деле, должен быть определен не только с учетом положений ГК РФ, но и специального законодательства.

    14. В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

    — вещи, включая деньги и ценные бумаги ( ст. 128 ГК РФ);

    — имущественные права (в т.ч. права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

    — имущественные обязанности, в т.ч. долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества ( п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

    Такой подход ВС РФ к составу наследства, изложенный в п. 14 Постановления, основан на нормах ст. 1112 ГК РФ. Дополнительно следует отметить, что законом могут быть предусмотрены случаи, когда наследникам переходят отдельные личные неимущественные права наследодателя. Например, право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам на весь срок действия исключительного права на произведение ( п. 3 ст. 1293 ГК РФ) или к наследникам в пределах определенного срока переходит исключительное право на фонограмму ( п. 2 ст. 1327 ГК РФ).

    15. В п. 15 Постановления закреплено ранее сформированное в законодательстве положение о том, что имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами ( ст. 418 , ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства ( разд. V Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ)), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования ( ст. 701 ГК РФ), поручения ( п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии ( ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора ( ст. 1010 ГК РФ).

    Данный перечень является открытым. Например, в порядке наследования не могут переходить участки недр ( ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 (в ред. от 28.12.2013) «О недрах»).

    16. ВС РФ разъяснил норму ч. 2 ст. 1114 ГК РФ о коммориентах. Вообще, в литературе указывалось, что применение правил о коммориентах может вызвать такую парадоксальную ситуацию, когда лица, имеющие право наследовать после друг друга, умирают одновременно, но в разных часовых поясах, и один из них приобретает право наследовать после другого, поскольку в одном из часовых поясов уже наступили другие сутки. Безусловно, подобный пример скорее дает почву для теоретических изысканий по данному вопросу. Вместе с тем нельзя недооценивать, что в п. 16 Постановления четко устанавливается, что в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени ( ст. 2 и 4 Федерального закона от 03.07.2011 N 107-ФЗ «Об исчислении времени»).

    17. Дополнительное разъяснение дается ВС РФ и по вопросу места открытия наследства. По общему правилу таковым является последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства ( ч. 1 ст. 1115 ГК РФ). В п. 17 Постановления говорится, что место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом ( п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ)).

    В Постановлении не рассматривается вопрос о возможности открытия наследства по временному месту жительства наследодателя (например, при нахождении в длительной командировке, на учебе, нахождении в местах лишения свободы). Вместе с тем, поскольку ч. 1 ст. 20 ГК РФ определяет место жительства как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, временное место жительства не может быть местом открытия наследства и дополнительных разъяснений здесь не требуется.

    Местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, опекунов, попечителей ( ч. 2 ст. 20 ГК РФ).

    При рассмотрении заявления об установлении факта места открытия наследства суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте. По моему мнению, дополнительно необходимо учитывать, что согласно ст. 2 Закона Российской Федерации «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» от 25.07.1993 N 5242-1, местом жительства может быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома, а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, аренды или по другим законным основаниям.

    Кроме того, как правило, судами исследуются обстоятельства, связанные с тем, что постоянное проживание является качественным, а не количественным оценочным понятием. Оно характеризует не столько срок нахождения лица в определенном месте (человек может больше времени проводить на рабочем месте, нежели в месте жительства), сколько его действия, образ поведения в данном помещении (отдых в этом помещении в ночное время суток, нахождение там членов его семьи, размещение в нем личных вещей, иного имущества и т.д. и т.п.).

    В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами ч. 2 ст. 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории РФ: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными ст. 55 ГПК РФ ( п. 18 Постановления).

    18. Одним из достаточно сложных вопросов применения норм наследственного законодательства остается вопрос о недостойных наследниках. Прежде всего, абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ относит к таковым граждан, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

    В отношении абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ ВС РФ пояснил, что указанные противоправные действия являются основанием к утрате права наследования только при их умышленном характере. При этом мотивы и цели совершения противоправных действий (в т.ч. при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно наступление соответствующих последствий, правового значения не имеют ( п. 19 Постановления).

    По моему мнению, также не могут быть признаны недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, а также несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, и граждане, признанные в судебном порядке недееспособными. В Постановлении отсутствуют какие-либо указания по этому поводу, что, на мой взгляд, нельзя оценить в качестве положительного момента.

    Представляется, что мнение ВС РФ о независимости рассматриваемых противоправных действий от их мотивов и целей является обоснованным. Важно лишь, чтобы эти действия прямо или косвенно способствовали наступлению последствий, предусмотренных ч. 1 ст. 1117 ГК РФ (например, призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве). Следует отметить, что аналогичная позиция была сформулирована в ранее действовавшем Постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.1991 N 2.

    Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, закрепленной в завещании, могут выразиться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п.

    Кроме того, ВС РФ разъяснил, что вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данной правовой норме случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.

    Думается, что предоставление нотариусу права самостоятельно признавать гражданина недостойным наследником нельзя признать правильным. Только суд может разрешить вопрос о признании или непризнании гражданина недостойным наследником, поскольку право наследования является конституционным правом, и возможность его реализации не может быть поставлена в зависимость от усмотрения кого-либо из должностных лиц.

    Закон не устанавливает срок, который должен пройти с момента вступления приговора суда в законную силу до открытия наследства. Допустим, за пять лет до открытия наследства наследник причинил наследодателю вред здоровью средней тяжести и был условно осужден. После этого вплоть до смерти наследодателя продолжал проживать совместно с ним, вести общее хозяйство. На мой взгляд, при возникновении вопроса о недостойности эти обстоятельства также должны быть оценены судом в установленном процессуальном порядке.

    Вопрос исключительно судебного признания лица недостойным наследником важен еще и потому, что недостойность является дополнительным юридическим ограничением прав лица, которое не предусмотрено уголовным законодательством, и применять его возможно не только при формальном наличии соответствующего приговора, но и с учетом и оценкой всех обстоятельств.

    Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства. В данной ситуации родители, лишенные родительских прав, автоматически становятся недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется.

    Круг лиц, относящихся к алиментообязанным, исчерпывающе определен нормами СК РФ.

    Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

    Представляется, что Постановление вводит различный порядок отстранения недостойных наследников. Если по основанию абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ наследник отстраняется от наследования как недостойный в судебном порядке, то по абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ признание недостойным наследником может быть осуществлено нотариусом. По моему мнению, такое разграничение не основано на законе и основания недостойности должны проверяться в судебном порядке.

    Основания лишения права на получение наследства, предусмотренные ст. 1117 ГК РФ, распространяются только на случаи наследования по закону. Недостойные наследники не призываются и к наследованию обязательной доли. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

    III. Наследование по завещанию

    19. В п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ) по делам о наследовании от 29 мая 2012 г. N 9 (далее — Постановление) указывается, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам ст. 1127 или 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со ст. 1128 ГК РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351).

    Таким образом, совершение завещания возможно только в письменной форме. Согласно ст. 1124 ГК РФ завещание, составленное в письменной форме, должно быть удостоверено, по общему правилу, нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ. Нотариальная письменная форма завещания является основной и наиболее часто применяющейся в практическом отношении.

    Нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок составления и нотариального удостоверения завещания, являются прежде всего ГК РФ и Основы законодательства РФ о нотариате (далее по тексту — Основы). В соответствии со ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При этом если завещание записывается нотариусом со слов наследодателя, то до его подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. В случае невозможности личного прочтения текст завещания оглашается нотариусом наследодателю, о чем на завещании делается соответствующая надпись с обязательным указанием причин, по которым наследодатель не смог лично прочитать завещание.

    В ГК РФ конкретизированы способы написания завещания: при написании завещания могут быть использованы технические средства, такие как ЭВМ, пишущая машинка (ст. 1125) . Данное положение не носит безусловного характера — наследодатель может написать завещание и от руки, но только чернилами, поскольку нотариусы не принимают документы, исполненные карандашом, равно как и документы, имеющие подчистки либо подписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления ( ст. 45 Основ).

    Возможность использования технических средств не освобождает наследодателя от необходимости собственноручного подписания завещания. Нотариальной практикой выработано требование об обязательности не только подписи наследодателя, но и написания им на завещании своей фамилии, имени, а также отчества, если иное не вытекает из закона или национального обычая, т.е. исполнения требований ст. 19 ГК РФ.

    Закон предоставляет право завещателю, который в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, воспользоваться помощью рукоприкладчика. Рукоприкладчик подписывает завещание в присутствии нотариуса. При этом в самом завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также, в соответствии с документом, удостоверяющим личность, фамилия, имя, отчество и место жительства рукоприкладчика ( ст. 1125 ГК РФ).

    В качестве рукоприкладчиков не могут выступать: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего ( ст. 1124 ГК РФ).

    При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. В случае совершения нотариального завещания необходимость наличия свидетеля при данном нотариальном действии закон связывает только с волеизъявлением наследодателя. Свидетель должен подписать завещание, на котором указываются его фамилия, имя, отчество и место жительства в соответствии с паспортными данными. Таким образом, можно утверждать, что, по аналогии с дореволюционным законодательством, свидетель своей подписью удостоверяет совершение завещания именно наследодателем и правильность изложения воли последнего.

    Согласно ч. 7 ст. 1125 ГК РФ при определенных условиях правом удостоверения завещаний обладают должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений РФ.

    Другой формой завещания являются завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, или т.н. особые завещания. В ст. 1127 ГК РФ закреплена возможность удостоверения завещаний капитанами судов, плавающих под Государственным флагом РФ, начальниками разведочных, арктических или других подобных экспедиций, начальниками мест лишения свободы. В отношении так называемых лечебных завещаний законодатель объединил должностных лиц гражданских и военных лечебных организаций, исключив из этого перечня старших врачей военно-лечебных учреждений.

    Кроме того, в настоящее время командиры воинских частей вправе удостоверять завещания работающих в воинских частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих только при условии, что в соответствующих пунктах дислокаций воинских частей нет нотариусов.

    В отношении приравненных к нотариальным завещаний ст. 1127 ГК РФ содержит специальные требования. Во-первых, приравненное завещание должно быть подписано наследодателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Во-вторых, если в любом из вышеперечисленных случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, то должностное лицо, наделенное правом удостоверения завещания, обязано принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса. В-третьих, особое завещание, как только это представится возможным, должно быть направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

    В ст. 1127 ГК РФ специально оговаривается, что кроме перечисленных выше исключений в остальном к приравненным завещаниям применяются общие правила совершения завещаний. Приравненные завещания действуют до открытия наследства. Завещатель, например, после возвращения из экспедиции не обязан обращаться к нотариусу для составления нотариального завещания.

    Закон предусматривает возможность совершения завещательного распоряжения, которое имеет силу нотариально удостоверенного завещания, но не является при этом завещанием, приравненным к нотариальному. Совершить такое завещательное распоряжение возможно только в отношении строго определенного имущества — денежных средств, принадлежащих наследодателю и находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан. В литературе такие завещания получили название банковских. Необходимо отметить, что распорядиться указанными денежными средствами завещатель может и в общем порядке, предусмотренном ст. 1124 — 1127 ГК РФ, т.е. указав порядок их перехода к наследникам непосредственно в завещании ( ст. 1128 ГК РФ).

    Помимо нотариальных и приравненных к ним завещаний, ГК РФ предусматривает и другие виды завещания. По моему мнению, недостатком рассматриваемого Постановления является отсутствие каких-либо разъяснений относительно таких завещаний.

    Одной из новых форм является закрытое завещание, которое полностью исключает возможность того, что воля завещателя станет преждевременно известна третьим лицам, в том числе и нотариусу.

    Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого им принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность (ст. 1126) .

    В силу ч. 2 ст. 1126 ГК РФ закрытое завещание, под угрозой его недействительности, должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем. Данное правило делает невозможным совершение закрытого завещания лицами с такими физическими недостатками, которые не позволяют собственноручно написать и подписать завещание.

    Наследодатель, находящийся в чрезвычайных обстоятельствах, вправе совершить завещание в простой письменной форме. Данное положение, согласно ч. 1 ст. 1124 ГК РФ, является исключением из общих требований закона о форме и порядке совершения завещаний. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершения завещания в соответствии с общими требованиями ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме ( ч. 1 ст. 1129 ГК РФ).

    В соответствии с ч. 2 ст. 1129 ГК РФ, завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, установленной ГК РФ.

    Исполнение простого письменного завещания возможно только при условии судебного подтверждения факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах ( ч. 3 ст. 1129 ГК РФ). Требование об этом должно быть заявлено заинтересованным лицом до истечения срока, установленного для принятия наследства. Представляется, что данное положение закона продиктовано прежде всего необходимостью предупреждения возможных злоупотреблений. Кроме того, в порядке ч. 3 ст. 1129 ГК РФ устанавливается факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, т.е. предметом судебного разбирательства не является вопрос действительности самого завещания. Следовательно, подобное судебное решение ничуть не препятствует дальнейшему оспариванию самого завещания.

    20. Отмена и изменение завещания, совершенного по правилам статей 1124 — 1127 ГК РФ, и завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке осуществляются в соответствии со ст. 1130 ГК РФ.

    — все имущество наследодателя;

    — часть наследственного имущества, включающая денежные средства;

    — только денежные средства, внесенные во вклад (вклады) или находящиеся на другом счете (других счетах) в банке (банках), в том числе без конкретизации номера счета и наименования банка, или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые было совершено завещательное распоряжение в банке.

    Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов. Независимо от этого составленное позднее «основное» завещание отменяет банковское завещание.

    ВС РФ разъяснил, что более позднее банковское завещание отменяет ранее составленное аналогичное завещание в отношении денежных средств в том же самом банке или филиале этого банка. Такое положение не вызывает сомнений и подтверждается нормами п. 6 ст. 1130 ГК РФ.

    Вместе с тем, рассматривая далее вопрос о банковском завещании, ВС РФ дает указание, которое, на мой взгляд, является спорным. В частности, ВС РФ считает, что завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено прежнее завещание — в части, касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом банке ( п. 23 Постановления).

    В рассматриваемом пункте Постановления говорится, что под «завещанием» следует понимать завещание, совершенного по правилам ст. 1124 — 1127 ГК РФ. Таким образом, ВС РФ устанавливает приоритет «банковского» завещания над обычным (нотариальным, закрытым и пр.) завещанием, что прямо противоречит п. 6 ст. 1130 ГК РФ. Полагаю, что данное противоречие требует разъяснения.

    21. Свобода завещания позволяет наследодателю сделать самые различные распоряжения. Одним из таких распоряжений является завещательный отказ (легат). Завещательный отказ (легат) заключается в возложении наследодателем на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнение этой обязанности ( ст. 1137 ГК РФ).

    Предметом завещательного отказа может быть: передача отказополучателю в собственность, во владение или на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства; передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права; приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества; выполнение для отказополучателя определенной работы или оказание ему определенной услуги; осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей; осуществление иных обязанностей имущественного характера ( ч. 1 ст. 1137 ГК РФ). Перечень имущественных обязанностей, которые могут быть предметом завещательного отказа, не является исчерпывающим — круг обязательств, устанавливаемых завещательным отказом, не ограничен, при условии, что все эти обязательства — имущественного характера.

    В силу ч. 2 ст. 1137 ГК РФ на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Данная норма ГК РФ закрепляет в законодательстве наиболее распространенный случай легата. При этом отказополучатель пользуется жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, наравне с собственником помещения в течение всего срока предоставления.

    На право отказополучателя требовать исполнения завещательного отказа не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье); отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.) ( п. 24 Постановления).

    Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. В Постановлении ВС РФ разъяснил, что данный срок является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение трехлетнего срока является основанием к отказу в удовлетворении требований об исполнении завещательного отказа.

    Представляется, что такой подход ВС РФ к определению правовой природы срока на получение завещательного отказа является обоснованным и продиктован необходимостью стимулировать отказополучателей к реализации права на получение завещательного отказа, а также ограничения срока имущественной обязанности, возложенной на наследника.

    Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им ( п. 1 и 2 ст. 1174 ГК РФ), а также после удовлетворения права на обязательную долю ( п. 1 ст. 1138 ГК РФ) и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя ( п. 1 ст. 1138 ГК РФ).

    22. ГК РФ рассматривает отношения между легатарием и обязанным наследником как отношения между кредитором и должником ( ч. 3 ст. 1137 ГК РФ). В п. 26 Постановления разъясняется, что в случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

    На мой взгляд, такая позиция ВС РФ требует дополнительных разъяснений. Безусловно, солидарная ответственность в данном случае наиболее полно отвечала бы требованию защиты интересов легатария. Тем более что самый распространенный случай завещательного отказа, как правило, связан с неделимостью предмета обязательства. Однако в силу ч. 1 ст. 323 ГК РФ солидарная обязанность может быть предусмотрена договором или установлена законом, т.е. говорить о солидарной ответственности наследников возможно только в случае, если она прямо предусмотрена ГК РФ. ГК РФ устанавливает только один случай солидарной ответственности наследников — перед кредиторами наследодателя ( п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Легатарий не является кредитором наследодателя. По смыслу ч. 3 ст. 1137 ГК РФ он является кредитором наследника. Поэтому говорить о солидарной ответственности наследников перед легатарием возможно только после внесения дополнений в ГК РФ.

    Необходимо отметить, что в Постановлении не рассматривается обратная ситуация, когда имеется два и более отказополучателя и один обязанный наследник. Будут ли в данном случае применяться правила о солидарных требованиях ( ст. 326 ГК РФ) и каким образом?

    Согласно п. 3 ч. 2 ст. 1137 ГК РФ при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Здесь сохранилась позиция, ранее установленная ВС РФ, — переход права собственности не влияет на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками.

    Постановление предусматривает, что дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением.

    В судебной практике указывалось на возмездность пользования отказополучателем таким жилым помещением, если иное не установлено завещанием, и это не вызывало нареканий при практическом применении.

    23. Достоинством рассматриваемого Постановления является разъяснение вопроса о недействительных завещаниях. Завещание является сделкой и к нему применяются как общие, так и специальные основания недействительности, предусмотренные ГК РФ. Ранее суды указывали на возможность признания завещания недействительным только в судебном порядке. В частности, Московский областной суд указывал, что нотариус не вправе был решать вопрос о действительности или недействительности завещания. Признать завещание действительным или недействительным может только суд в порядке искового производства в рамках ст. 1131 ГК РФ. Завещание как односторонняя сделка может быть недействительной в силу закона (ничтожной) и в силу признания ее таковой судом (оспоримой).

    В п. 27 Постановления приводятся следующие случаи ничтожности завещания: совершение завещания гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме ( п. 2 ст. 1118 ГК РФ); совершение завещания через представителя либо двумя или более гражданами ( п. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ), несоблюдение письменной формы завещания и его удостоверения ( п. 1 ст. 1124 ГК РФ), несоблюдение требований обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1126 , п. 2 ст. 1127 и абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ ( п. 3 ст. 1124 ГК РФ).

    ВС РФ указывает, что отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания может быть оспорен в суде в соответствии с гл. 37 ГПК РФ. Таким образом, признается возможность признания завещания недействительным во внесудебном порядке, и наделяется таким правом нотариус.

    Перечень оснований ничтожности завещаний не является исчерпывающим. Наделение нотариусов правом на признание завещания ничтожным не является новеллой. Вместе с тем обращает на себя внимание то, что вышеперечисленные основания являются слишком явными. На мой взгляд, любой добросовестный нотариус примет решение о ничтожности завещания, совершенного через представителя. Вместе с тем столь явные основания недействительности завещания на практике встречаются крайне редко. Как правило, признание завещания недействительным происходит в судебном порядке, независимо от того, является ли оно ничтожным или оспоримым. Это связано с тем, что основания для признания завещания недействительным не всегда очевидны.

    Кроме того, в Постановлении не разъясняется ситуация, когда ничтожное завещание все-таки исполнено. Как правило, в такой ситуации заинтересованным лицам необходимо обращаться в суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки либо с иском о признании недействительной ничтожной сделки. Последнее также не противоречит закону и, по моему мнению, чаще всего применяется на практике.

    В Постановлении разъясняется, что завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях: несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя ( абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ), требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей ( п. 2 ст. 1124 ГК РФ); в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя.

    На мой взгляд, рассматривая недействительность завещаний, ВС РФ необходимо было более подробно остановиться на недостатках завещания, искажающих волеизъявление завещателя. Судами неоднократно отмечалось, что в большинстве случаев в качестве основания для признания завещаний недействительными истцами указывалось совершение завещания лицом, хотя и дееспособным, но находившимся в момент составления завещания в таком состоянии, когда оно не могло понимать значения своих действий или руководить ими ( ст. 177 ГК РФ).

    Поскольку установление указанных обстоятельств требует разрешения вопросов в специальных областях знаний, по таким делам назначается посмертная судебно-медицинская (психиатрическая) экспертиза. При этом в силу ст. 67 и ч. 3 ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не является исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами. Оценка судом заключения экспертов должна быть полно отражена в решении. В частности, должно быть указано, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ. Данное требование исполняется судами далеко не во всех случаях. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимы дополнительные разъяснения ВС РФ.

    23. Далее ВС РФ указывает, что в силу п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например, отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя.

    Представляется, что ВС РФ не совсем корректно цитирует п. 3 ст. 1131 ГК РФ, поскольку в этой норме закона говорится не об отдельных, а о незначительных нарушениях порядка составления, подписания и удостоверения завещания, которые не влияют на понимание воли завещателя. На мой взгляд, это различные термины. Если незначительный — это «не имеющий существенного, важного значения», то отдельный — «единичный, некоторый». Как должен поступить суд в ситуации, когда при совершении завещания были допущены отдельные нарушения, не являющиеся незначительными? Например, в реестре нотариальных действий отсутствуют сведения о завещании. Можно ли в такой ситуации говорить об отсутствии влияния на понимание воли завещателя и было ли вообще само волеизъявление? Строгая формализация процесса совершения завещания является залогом последующего правильного понимания волеизъявления завещателя, выраженного им добровольно и свободно.

    Завещание является односторонней сделкой, которая не создает прав и обязанностей в момент ее совершения. Для того чтобы завещание начало действовать, необходимо возникновение как минимум одного юридического факта — открытия наследства. Кроме того, завещатель не ограничен в праве отмены или изменения завещания. Поэтому ВС РФ вполне обоснованно указывает, что завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае, если требование о недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии заявления, а если заявление принято — прекращает производство по делу ( ч. 1 ст. 3 , ч. 1 ст. 4 , ч. 2 ст. 134 , ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

    IV. Наследование по закону

    24. Обзор вопросов наследования по закону Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) начинает с общих указаний. Согласно п. 28 Постановления круг наследников по закону установлен ст. 1142 — 1145 , 1147 , 1148 и 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке.

    С увеличением числа наследственных очередей достаточно сложно привести перечень таких документов. Представляется, что по аналогии можно говорить о документах, указанных Приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» (п. 31) . Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться: документы, выданные органами ЗАГС, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.п., если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем. Данный перечень также является примерным.

    25. Согласно п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление), в случае расторжения брака и вступления решения суда об этом в законную силу до открытия наследства бывший супруг лишается права наследовать в качестве супруга наследодателя. Обращает внимание оговорка «лишается права наследовать в указанном качестве», т.е. в качестве супруга. Это означает, что при наследовании по закону бывший супруг может претендовать на наследство, например, в качестве нетрудоспособного иждивенца.

    Иные правовые последствия наступают в случае признания брака недействительным. Супруг, в том числе и добросовестный, исключается из числа наследников первой очереди, даже если решение суда о признании брака недействительным вступило в законную силу после открытия наследства. Представляется, что такой подход является правильным и отвечает требованиям ч. 2 ст. 30 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ), которая предусматривает, что к имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются положения ГК РФ о долевой собственности. Здесь также следует обратить внимание на то, что супруги, брак которых признан недействительным, не наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди, но вправе претендовать на наследство в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

    26. В качестве положительного момента Постановления необходимо отметить рассмотрение вопроса о наследовании свойственниками наследодателя — пасынком, падчерицей, отчимом, мачехой. Прежде всего, ВС РФ разъясняет, что пасынки и падчерицы наследодателя — это неусыновленные наследодателем дети его супруга независимо от их возраста. В свою очередь, отчим и мачеха наследодателя — это не усыновивший наследодателя супруг его родителя.

    Особенности наследования этими лицами заключаются в том, что их отношения с наследодателем основаны не на родстве, а на свойстве, т.е. связи, возникающей между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов.

    Очевидно, что расторжение брака или признание его недействительным ведет к прекращению таких отношений, о чем и указывает ВС РФ. Вместе с тем, далее ВС РФ определил, что в отличие от расторжения брака или признания его недействительным при прекращении брака вследствие смерти одного из супругов семейная связь свойственников — пережившего супруга и его пасынка (падчерицы) — не прерывается. Поэтому названные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. Такая позиция ранее высказывалась правоведами и теперь официально принята ВС РФ.

    27. Определенное внимание уделяется в Постановлении наследникам по праву представления. Наследники по праву представления есть только у лиц, входящих в первые три очереди наследования. Это внуки и их потомки как наследники первой очереди; племянники и племянницы наследодателя как наследники второй очереди и двоюродные братья и сестры наследодателя как наследники третьей очереди ( ст. 1142 — 1144 ГК РФ). В судебной практике право представления традиционно рассматривалось как право нисходящего родственника вступать на место своего родителя или другого восходящего умершего.

    В п. 30 Постановления указывается на особенности перехода наследственной доли наследника по праву представления, не имеющего права наследования, отстраненного или не принявшего наследство, либо совершившего безадресный отказ от наследства. ВС РФ устанавливает, что доля, переходящая по праву представления к соответствующим потомкам наследодателя, делится поровну между оставшимися наследниками по праву представления либо переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и лишь при их отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя согласно правилам приращения наследственных долей.

    При первом рассмотрении может сложиться мнение, что позиция ВС РФ противоречит правилам приращения наследственных долей, которые не устанавливают какого-либо приоритета для наследников по праву представления. Думается, что ВС РФ рассматривал данную ситуацию с позиции первичности определения состава наследников по праву представления и распределения между ними причитающейся им наследственной доли. Это позволяет уйти от «дробления» наследственной доли и максимально обеспечить права наследников по праву представления с позиции, что доля наследника впоследствии, теоретически, должна перейти к его потомкам, но поскольку такой наследник умер и его потомки заступают на его место по праву представления, сохранение такой доли среди них будет соответствовать их интересам.

    К сожалению, ВС РФ не дано рекомендаций по ситуации, когда наследник по праву представления имеет также право наследовать как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. В литературе высказывались различные мнения по такой ситуации, но единой точки зрения выработано не было.

    28. Специфика наследования нетрудоспособными иждивенцами раскрывается в ст. 1148 ГК РФ. Прежде всего, лицо относится к категории наследников — нетрудоспособных иждивенцев при соблюдении двух условий: а) оно состояло на иждивении умершего не менее года до его смерти и б) было нетрудоспособным ко дню открытия наследства.

    ВС РФ устанавливает критерии, которым должно соответствовать лицо, относящееся к данной группе наследников. В силу п. 30 Постановления для целей наследования к нетрудоспособным относятся:

    — несовершеннолетние лица ( п. 1 ст. 21 ГК РФ). При этом гражданин считается нетрудоспособным, если день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;

    — граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости ( п. 1 ст. 7 ФЗ от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Здесь ВС РФ дает два важных пояснения. Во-первых, лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся, и во-вторых, день рождения лица, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;

    — граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности). Инвалидность такому гражданину должна быть установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты ( п. 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»).

    Следует отметить, что такой подход к определению критерия нетрудоспособности не является чем-то новым и был достаточно давно сформирован судебной практикой.

    Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя разделены законодателем на две группы. Первая группа — это граждане, входящие в одну из семи рассмотренных очередей наследования, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, причем независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

    Вторую группу составляют нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят ни в одну из семи наследственных очередей ( ст. 1142 — 1145 ГК РФ), т.е. фактически не имеют родственной связи с наследодателем. Они наследует вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, только при соблюдении еще одного, дополнительного, условия о совместном проживании с наследодателем, срок которого должен составлять не менее года до смерти последнего.

    Кроме того, для нетрудоспособных иждивенцев, не входящих ни в одну из наследственных очередей, но проживавших совместно с наследодателем не менее года до открытия наследства, установлено еще одно правило призвания их к наследству. Если нет никого из наследников по закону, т.е. их наследование совместно с какой-либо очередью невозможно, то они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. В Постановлении справедливо отмечается, что самостоятельное наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди осуществляется, помимо случаев отсутствия других наследников по закону, также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования ( ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства ( п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

    Следует также отметить, что ранее ВС РФ разъяснял, что, сколь угодно долгими ни были бы отношения иждивения, прекратившиеся за год до смерти наследодателя, они не дают бывшему иждивенцу право на наследство по закону после смерти наследодателя. Данная позиция не отражена в Постановлении , но, на мой взгляд, не утрачивает своей актуальности на современном этапе.

    30. В Постановлении разъяснены вопросы обязательной доли в наследственном имуществе. Право на обязательную долю принадлежит наследникам по закону, указанным в ч. 1 ст. 1149 ГК РФ (так называемым необходимым наследникам), а именно нетрудоспособным или несовершеннолетним детям наследодателя; нетрудоспособным супругу и родителям наследодателя; нетрудоспособным иждивенцам, подлежащим призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

    Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону. Величина обязательной доли увеличивается только в одном случае, когда завещание было составлено наследодателем до 1 марта 2002 г. К таким завещаниям применяются правила об обязательной доле, предусмотренные ранее действовавшим ГК РСФСР 1964 г. До 1 марта 2002 г. обязательная доля составляла не менее 2/3 доли, причитающейся необходимому наследнику по закону ( ст. 535 ГК РСФСР 1964 г.).

    В п. 32 Постановления ВС РФ высказал заслуживающую поддержки позицию, согласно которой необходимый наследник вправе претендовать на обязательную долю, если в силу завещания он не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины. Представляется, что выражение «не составляет указанной величины» означает, что размер доли необходимого наследника меньше размера обязательной доли.

    Право на обязательную долю в наследстве в первую очередь удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Лишь при недостаточности незавещанной части наследственного имущества право на обязательную долю удовлетворяется из части имущества, которое завещано ( ч. 2 ст. 1149 ГК РФ).

    Обязательная доля обременяет все наследственное имущество, а не только ту его часть, которая завещана. Поэтому необходимый наследник не может претендовать на завещанное имущество при наличии такого незавещанного имущества, которое может полностью удовлетворить его требование об обязательной доле.

    ВС РФ разъяснил, что при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства ( п. 1 ст. 1116 ГК РФ). При этом, если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом.

    Обращает внимание, что требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат. Это правило применяется даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит.

    Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.

    Представляется, что недостатком рассматриваемого Постановления является отсутствие каких-либо разъяснений о возможности снижения размера обязательной доли или отказа в ее присуждении.

    Ранее в одном из определений Конституционный Суд РФ установил, что право нетрудоспособного супруга на обязательную долю в наследстве не носит абсолютного характера. Отмечалось, что при толковании и применении положений ГК РФ об обязательной доле в наследстве не могут не учитываться основанные на Конституции РФ законоположения, усиливающие гарантии права частной собственности на имущество, включая право распоряжаться им, и права каждого на судебную защиту. Исходя из данного положения, право нетрудоспособного супруга на обязательную долю в наследстве должно применяться с учетом конкретных обстоятельств, в частности, наличия у необходимого наследника собственного имущества, его участия в образовании общей собственности, длительности пользования ей. Поэтому предоставление такому наследнику обязательной доли в полном объеме во всех без исключения случаях может приводить к нарушению принципа социальной справедливости и требованиям строгого соразмерного конституционно признаваемым целям ограничения гарантированного гражданам права наследования.

    Как указывается в Определении Конституционного Суда РФ, положение закона о праве на обязательную долю в наследстве не исключает права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права этого лица на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, исходя из принципа социальной справедливости и требования строгого соразмерного ограничения гарантированного гражданам права наследования.

    Определенное развитие позиция Конституционного Суда РФ получила в ГК РФ. Согласно ч. 4 ст. 1149 ГК РФ суд в случаях, когда осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которым необходимый наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (дом, квартира, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

    Умаление абсолютного характера права необходимых наследников аргументировано необходимостью индивидуального подхода к каждому случаю ограничения свободы завещания.

    Положения ч. 4 ст. 1149 ГК РФ распространяются не только на нетрудоспособного супруга, но и на иных обязательных наследников. Вместе с тем, ч. 4 ст. 1149 ГК РФ ограничивает право суда на уменьшение или отказ в присуждении обязательной доли только указанными в данной статье случаями.

    Поскольку право на обязательную долю ограничивает свободу завещания, справедливым является закрепление в ч. 1 ст. 1158 ГК РФ правомочия необходимого наследника на совершение только безоговорочного отказа от причитающейся ему обязательной доли. Предоставление необходимому наследнику ограниченного правомочия на отказ от обязательной доли позволяет одновременно и соблюсти право самого наследника на отказ от наследства, и не изменять завещательные распоряжения наследодателя.

    31. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не устраняет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью ( ст. 1150 ГК РФ). При этом доля пережившего супруга определяется по правилам, предусмотренным ст. 256 ГК РФ. Важно учитывать, что переживший супруг может отказаться от принятия наследства, но при этом он не лишается права на выделение своей доли.

    Вопрос о правах пережившего супруга является достаточно важным, поскольку при практической реализации этих прав нередко возникают определенные сложности. Поэтому в Постановлении уделяется определенное внимание правам пережившего супруга при наследовании. В частности, в п. 33 Постановления ВС РФ указывает, что переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.

    Согласно ст. 42 СК РФ брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности как на все их имущество, так и на отдельные его виды или на имущество каждого из супругов. Здесь следует учитывать, что положения ст. 1150 ГК РФ относятся только к ситуации, когда имущество является общим совместным, вне зависимости от того, что такой режим установлен законом или брачным договором. Поэтому востребованным является указание ВС РФ о том, что условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака, при определении состава наследства не учитываются. Такая позиция ВС РФ, на мой взгляд, является вполне логичной, поскольку при наличии такого брачного договора, если брак не расторгнут, то брачное имущество продолжает оставаться общей собственностью супругов.

    Представляется, что определенным недостатком является отсутствие разъяснений по сроку реализации пережившим супругом права на долю в общем имуществе. Обращение к нотариусу за получением свидетельства о праве собственности на супружескую долю не является обязанностью пережившего супруга, императивно предусмотренной законом. На практике нотариус разъясняет пережившему супругу ст. 34 , 35 СК РФ и принимает заявление об отказе от получения свидетельства о праве собственности на супружескую долю. Вместе с тем, действия нотариуса не всегда достигают желаемого результата, поскольку впоследствии переживший супруг за пределами срока на принятие наследства обращается в суд с заявлением о признании свидетельства о праве на наследство недействительным и разделе наследственного имущества, мотивируя это тем, что отказался от получения документа, но не отказывался от самого права собственности. В такой ситуации реализация пережившим супругом права на супружескую долю оказывает негативное влияние на стабильность наследственных правоотношений. На мой взгляд, такая ситуация требует разъяснений ВС РФ.

    V. Приобретение наследства

    32. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Исключение из данного правила предусмотрено только для случаев наследования выморочного имущества. Приобретение выморочного имущества не зависит от согласия на принятие наследства соответствующего уполномоченного государственного или муниципального органа.

    Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) в п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление) разъяснил, что наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом).

    Позиция ВС РФ воспроизводит п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) — независимо от момента фактического приобретения наследства, юридически оно считается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства.

    В отношении государственной регистрации следует отметить, что Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 N 122-ФЗ не предусматривает какого-либо срока для государственной регистрации перешедших к наследнику прав на недвижимое имущество.

    33. В силу п. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Действие данного принципа универсальности наследственного правопреемства не зависит от того, каким из способов, указанных в ст. 1153 ГК РФ, наследник принял наследство (т.е. когда наследник в течение шести месяцев фактически принял наследственное имущество либо его часть, или когда наследник подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства).

    В п. 35 Постановления указывается, что совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного (например, наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не означает принятия причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества.

    По моему мнению, такой подход является вполне логичным, поскольку в п. 2 ст. 1152 ГК РФ говорится не о принятии наследником наследственного имущества как такового, а о принятии наследником именно причитающегося ему наследства.

    ВС РФ не рассматривает ситуацию, когда наследник добросовестно заблуждался относительно принадлежности ему наследственного имущества (например, имеется дополнительное завещание, не известное на момент открытия наследства, которым один из наследников по закону переведен в наследники по завещанию). Представляется, что подобная ситуация не противоречит п. 35 Постановления и должна решаться в рамках, например, восстановления срока на принятие наследства.

    Принцип универсальности наследования действует для одного основания наследования. Поэтому при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям ( п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

    Исключение из данного правила устанавливается для обязательных наследников. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону. Данное исключение является обоснованным и направленным на защиту права завещателя распорядиться своим имуществом на случай смерти по своему усмотрению. Также оно связано с особым характером права на обязательную долю — обеспечение наиболее близких наследодателю лиц, по каким-то причинам не упомянутым в завещании. Вместе с тем если необходимые наследники вправе наследовать по закону, то они могут воспользоваться правом, и в таком случае отпадает необходимость их обеспечения посредством обязательной доли.

    Кроме того, в Постановлении говорится, что наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.

    При призвании наследника к наследству одновременно по нескольким основаниям срок принятия наследства не влияет на исчисление срока на принятие наследства. Поэтому если в течение шести месяцев наследник принял наследство только по одному из причитающихся оснований, по истечении этого срока он не может претендовать на принятие наследства по другим основаниям.

    Это правило имеет одно исключение — если наследник не знал о возможности наследования им по нескольким основаниям и поэтому принял наследство только по одному из оснований, то впоследствии он вправе реализовать свое право наследования в полном объеме и по истечении срока на принятие наследства.

    34. Одним из способов приобретения наследства является совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства ( п. 2 ст. 1153 ГК РФ). ВС РФ в п. 36 Постановления расширил примерный перечень таких действий, закрепленный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. В частности, о фактическом принятии наследства свидетельствует:

    — вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания);

    — обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;

    — обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;

    — осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей;

    — возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ. Необходимо отметить, что речь идет о возмещении расходов по ст. 1174 ГК РФ именно за счет наследственного имущества. Так, в Постановлении ВС РФ указал, что получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства;

    — иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

    Представляется, что данное разъяснение не теряет своей актуальности и в настоящее время.

    Также в Постановлении ВС РФ разъяснил, что действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Кроме того, данные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства ( ст. 1154 ГК РФ).

    При принятии наследства неформальным способом наследнику необходимо подтвердить совершение фактических действий по принятию наследства. ВС РФ указал, что в доказательство совершения таких действий наследником могут быть представлены: справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и иные документы.

    Представляется, что такая позиция ВС РФ требует уточнения. На мой взгляд, следует учитывать, что в качестве доказательств фактического принятия наследства выступают именно действия. Не все из перечисленных ВС РФ документов подтверждают именно совершение действий. Действительно, квитанции об уплате налога или коммунальных услуг свидетельствуют о действиях. Однако каким образом подтверждают действия сберегательная книжка или паспорт транспортного средства? Так, ранее Московский областной суд указал, что сберегательная книжка наследодателя является доказательством принятия наследства при условии, что наследник использовал эту книжку в рамках определенных прав, т.е. обращался за получением части денег на похороны. Простое удержание данного документа на руках нельзя расценить как действие по принятию наследства.

    По моему мнению, высказанная позиция подтверждается и в Постановлении . Так, например, под фактическими действиями понимаются владение и пользование наследственным имуществом. При этом ВС РФ указывает, что наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

    35. ВС РФ обращает внимание не только на наличие действий по принятию наследства как таковых, но и на их направленность. Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства ( ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

    Представляется, что позиция ВС РФ продиктована практическим применением норм наследственного законодательства и заслуживает поддержки.

    36. Далее ВС РФ указывает, что факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).

    По моему мнению, отдельные наследственные споры имеют процессуальную специфику, не свойственную для остальных гражданско-правовых споров. Заключается она в некотором смешении процессуальных порядков рассмотрения данной категории дел, происходящем, когда лицо обращается в суд с исковым заявлением, но в этом заявлении одним из требований является установление факта, которое должно рассматриваться в порядке особого производства. Как правило, суды такие требования не разделяют и рассматривают их в порядке искового производства. С данной позиции вышеуказанное разъяснение ВС РФ является обоснованным.

    Кроме того, думается, что рассматриваемое мнение ВС РФ не противоречит закону. Так, согласно ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. В отношении принятия наследства фактическими действиями п. 2 ст. 1153 ГК РФ устанавливает презумпцию принятия наследства, пока не доказано иное, и не содержит каких-либо ограничений по перечню лиц, которые вправе «доказывать иное». Вероятно, на практике заявителями по делам данной категории будут выступать лица, заинтересованные в приобретении права на принятие наследства либо в увеличении своей наследственной доли.

    В Постановлении отсутствуют разъяснения о возможности доказывания факта непринятия наследства при жизни наследника. На мой взгляд, это противоречит закону, поскольку согласно ст. 263 ГПК РФ требовать установления юридического факта возможно только при невозможности получения заявителем соответствующих документов в ином порядке. Поскольку наследник при жизни сам вправе выразить свою волю и доказывать факт непринятия наследства, по моему мнению, у других заинтересованных лиц такое право возникает только после смерти наследника.

    37. В связи с принятием наследства фактическим способом нередко возникает вопрос о сроке существования «открытой доли». Например, наследник проживает в квартире, принадлежащей наследодателю, но при этом не оформляет свои права в отношении этой квартиры. ВС РФ не дает по этому вопросу каких-либо разъяснений. На мой взгляд, здесь следует учитывать, что получение свидетельства о праве на наследство, которое доказывает права лица в отношении наследства, является правом, а не обязанностью наследника ( ст. 1162 ГК РФ). Поэтому существование «открытой доли» не ограничено по времени. Как правило, она существует до тех пор, пока наследник или его наследники не оформят свои права.

    38. Закон предусматривает общие и специальные сроки на принятие наследства. По общему правилу наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим ( ч. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)).

    Специальные сроки действуют в следующих случаях. Во-первых, для лиц, право наследования у которых возникает в случае отказа наследника от наследства или отстранения его как недостойного, срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со дня возникновения у этого лица права наследования ( ч. 2 ст. 1154 ГК РФ). Во-вторых, для лиц, у которых право наследования возникает только в случае непринятия наследства другим наследником, рассматриваемый срок составляет три месяца и исчисляется со дня окончания общего срока на принятие наследства ( ч. 3 ст. 1154 ГК РФ). Кроме того, специальный срок предусмотрен для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии.

    Немаловажным является указание ВС РФ о том, что исчисление срока на принятие наследства подчиняется общим требованиям, содержащимся в гл. 11 ГК РФ. В частности, течение срока на принятие наследства начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства. Это может быть:

    — на следующий день после даты открытия наследства;

    — на следующий день после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;

    — на следующий день после даты смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время ( п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу;

    — на следующий день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям недостойности;

    — для лиц, у которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, — на следующий день после даты окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ.

    Заявление о принятии наследства от имени наследника, родившегося после открытия наследства, может быть подано его законным представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого наследника.

    Срок принятия наследства истекает в последний месяц, в такой же по числу день, которым определяется его начало. Если день не определен, то им считается:

    — день вступления решения суда в законную силу;

    — день отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям недостойности;

    — для лиц, у которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, — день окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ.

    39. В случае пропуска срока, установленного для принятия наследства, наследство может быть принято наследником, пропустившим указанный срок, как в судебном, так и во внесудебном порядке.

    Суд по заявлению наследника может восстановить срок, установленный для принятия наследства, и признать наследника принявшим наследство. Для реализации такой возможности установлен специальный порядок ( ст. 1155 ГК РФ). Восстановление срока для принятия наследства осуществляется в рамках искового производства. Дела данной категории связаны с установлением права на наследственное имущество. Поэтому Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) указал, что по иску о восстановлении срока на принятие наследства в качестве ответчиков выступают наследники, принявшие наследство, независимо от того, получено ими свидетельство о праве на наследство или нет.

    Восстановление срока возможно, если в судебном заседании будет установлено, что, во-первых, наследник пропустил названный срок по уважительной причине и, во-вторых, обратился с заявлением в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

    В п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление) ВС РФ указал, что к числу уважительных причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. ( ст. 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом.

    На мой взгляд, все перечисленные обстоятельства объединяет то, что они, вопреки воле наследника, создают объективную невозможность принятия им наследства. Вместе с тем не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.

    Кроме того, ранее судами указывалось, что проживание в другом населенном пункте само по себе не может являться уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства. В таких случаях необходимо доказывать отсутствие реальной возможности направления нотариусу почтой соответствующего заявления о принятии наследства.

    Представляется, что несовершеннолетний возраст наследника может рассматриваться в качестве уважительной причины пропуска срока для принятия наследства, но не во всех случаях, а с учетом конкретных обстоятельств дела.

    По моему мнению, в равной степени нахождение наследника в местах лишения свободы само по себе не может расцениваться как уважительная или неуважительная причина пропуска срока для принятия наследства. В данном случае необходимо доказать отсутствие у наследника, находящегося в местах лишения свободы, сведений об открытии наследства и невозможность их получения либо невозможность принятия наследства путем направления соответствующего заявления почтой, невозможность действия через представителя, причем эта невозможность должна присутствовать в течение всего шестимесячного срока с момента открытия наследства.

    Второе условие восстановления срока — обращение в суд в течение шести месяцев после того, как прекратилось действие причин, препятствующих принятию наследства. По смыслу закона, данный срок, в отличие от срока на принятие наследства, является пресекательным и не может быть восстановлен судом. Закрепление в законе данного условия направлено на защиту прав наследников, которые своевременно приняли наследство. В настоящее время такая позиция в полном объеме отражена в Постановлении .

    40. Помимо названных причин, необходимо учитывать, что задача суда состоит в защите нарушенного или оспариваемого права. Поэтому судебный порядок применим в тех случаях, когда между «опоздавшим» наследником и другими наследниками имеется спор и вопрос о принятии наследства не может быть решен между ними во внесудебном порядке.

    В п. 41 Постановления определены задачи суда, которые разрешаются при удовлетворении требования о восстановлении срока на принятие наследства. На мой взгляд, необходимость такого разъяснения возникла в связи с тем, что в судебной практике, сложившейся на базе ранее действовавшего законодательства, были распространены случаи, когда суд, рассматривая требование наследника о восстановлении срока для принятия наследства, ограничивался вынесением решения только о восстановлении срока, предоставляя наследникам право обратиться к нотариусу по поводу оформления наследственных прав.

    Одновременно с восстановлением срока на принятие наследства суд не только признает наследника принявшим наследство, но и определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными. ВС РФ разъяснил, что восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по принятию наследства. Обращает внимание, что речь идет именно о задачах суда, которые должны быть решены им независимо от того, содержались ли такие требования в исковом заявлении, помимо требования о восстановлении срока.

    41. Наследник, которому восстановлен срок, имеет право на получение причитающегося ему наследства. Отношения, связанные с перераспределением и разделом наследства между наследниками, принявшими наследство в срок, и наследником, которому срок для принятия наследства восстановлен, подчиняются правилам ГК РФ о неосновательном обогащении ( ст. 1104 , 1105 , 1107 , 1108 ГК РФ). В этих отношениях наследник, принявший наследство в срок, выступает как приобретатель (владеющий имуществом по отпавшему основанию), а наследник, которому срок восстановлен, как потерпевший.

    По общему правилу, наследник, которому восстановлен срок для принятия наследства, имеет право на получение причитающегося ему имущества в натуре, и только в случае невозможности возврата имущества в натуре ему должна быть выплачена действительная стоимость имущества, определяемая на момент его приобретения, в данной ситуации — на момент открытия наследства ( ст. 1105 ГК РФ).

    Ранее в практическом отношении не был окончательно решен вопрос «о невозможности возврата имущества в натуре». Как правило, суды занимали позицию, согласно которой невозможность возврата наступает не только тогда, когда наследственное имущество не сохранилось физически, но и в случае если наследник утратил право собственности на наследство в результате того, что распорядился им (например продал квартиру наследодателя). Такой подход продиктован необходимостью обеспечения стабильности гражданского оборота, поскольку последствия, возникающие в результате восстановления срока для принятия наследства, не должны затрагивать права и интересы третьих лиц, к которым имущество перешло на законных основаниях.

    В настоящее время обоснованность такого подхода подтверждена в п. 42 Постановления. При этом ВС РФ указал, что размер компенсации рассчитывается исходя из действительной стоимости наследственного имущества, определяемой на момент его приобретения, т.е. на день открытия наследства ( ст. 1105 ГК РФ).

    42. Отказ от наследства имеет много общего с принятием наследства. Это вполне естественно, поскольку отказ, так же как и принятие наследства, является односторонней сделкой, совершение которой полностью находится во власти наследника. Отказ от наследства «есть изъявление наследником воли остаться чуждым наследству». Отказ от наследства невозможен только при наследовании выморочного имущества.

    В соответствии с п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство, при этом не имеет значения, каким из способов наследник принял наследство.

    При этом, если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока для принятия наследства, если найдет причины пропуска срока уважительными ( п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Здесь необходимо учитывать, что данное правило применимо только в случае фактического принятия наследства.

    Закон допускает возможность отказа от наследства как с указанием лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, так и без такового. При этом не имеет значения, по какому из оснований наследник призывается к наследованию. В первом случае отказ будет являться направленным или адресным, а во втором — безадресным или безусловным. Круг лиц, в пользу которых можно совершить отказ, ограничивается наследниками по завещанию или по закону (любой очереди), не лишенных наследства, в том числе призываемых к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии ( п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Данное правило не подлежит расширительному толкованию.

    Согласно п. 45 Постановления наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если ему завещано конкретное имущество, — определить имущество, предназначаемое каждому из них. Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними отпавшим наследником, их доли признаются равными.

    На мой взгляд, такая позиция ВС РФ повлечет дальнейшие теоретические дискуссии. Право отказавшегося наследника на распределение своей доли законом не предусмотрено, хотя и не противоречит ему, поскольку раз допускается адресный отказ, то возможность подобного распоряжения отказавшимся наследником своей долей является частью адресного отказа. На мой взгляд, здесь можно говорить о достаточно специфичной ситуации — наследственной долей распоряжается лицо, которое наследство не принимало и, более того, от него отказалось. Представляется, что само распределение наследником доли наследственного имущества можно рассматривать как сделку, и, соответственно, к ней применимы основания недействительности, предусмотренные ГК РФ.

    Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого другого лица из числа наследников, призванных к наследованию, или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

    Исходя из необходимости точного соблюдения воли наследодателя не допускается направленный отказ:

    — от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

    — если наследнику подназначен наследник.

    Кроме того, закон запрещает направленный отказ от обязательной доли в наследстве. Здесь законодатель исходит из того, что право на обязательную долю индивидуально распространяется на необходимых наследников, а сама обязательная доля носит определенное целевое назначение — материальное обеспечение таких наследников ( п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

    Отказ от наследства, так же как и его принятие, носит безоговорочный характер: нельзя отказаться от части наследства или, например, от долгов наследодателя, входящих в состав наследства. Вместе с тем, как указывалось ранее, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он может отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем ( п. 3 ст. 1158 ГК РФ). В п. 46 Постановления ВС РФ дал следующее разъяснение данного требования:

    — наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества ( п. 2 ст. 1149 ГК РФ);

    — наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающееся ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника;

    — наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника;

    — при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям.

    43. В Постановлении уделено внимание правилам приращения наследственных долей — специальному порядку увеличения наследственных долей наследников за счет доли отпавшего наследника.

    Наследник считается отпавшим в случае, если он был призван к наследованию, но безоговорочно отказался от наследства, либо не принял его или не имел права наследовать или был отстранен от наследования как недостойный ( п. 1 ст. 1161 ГК РФ), либо завещание было признано недействительным. Данный перечень является исчерпывающим. Поэтому, если, например, наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, приращения наследственных долей не происходит, действуют правила о наследственной трансмиссии.

    Как определил ВС РФ, вторым условием применения правила о приращении наследственных долей является наличие незавещанного имущества (завещание отсутствует, или в нем содержатся распоряжения только в отношении части имущества, или завещание является недействительным, в том числе частично, и при этом завещателем не был подназначен наследник в соответствии с п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

    Правила приращения распространяются на наследников, которые были призваны к наследованию и приняли наследство. Отпавший наследник в процессе приращения не участвует и никак не может на него влиять. Если впоследствии он восстановится в правах наследования, то у него возникает право на получение причитающейся ему части наследства от сонаследников.

    При наследовании по закону доля отпавшего наследника переходит остальным наследникам по закону той очереди, которая призывается к наследованию, и делится между ними равными частями. В случае если наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, то доля отпавшего наследника переходит остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства ( пп. 2 п. 1 ст. 1161 ГК РФ). Вместе с тем если отпавшему наследнику был подназначен дополнительный наследник, то приращения наследственных долей не происходит (если, конечно, подназначенный наследник примет наследство).

    В случае смерти наследника по завещанию, в соответствии с которым все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей либо конкретного имущества, до открытия наследства или одновременно с завещателем предназначавшаяся ему часть наследства наследуется по закону наследниками завещателя (если такому наследнику не был подназначен наследник).

    Правила о приращении долей не применяются ни при отпадении необходимого наследника, призванного к наследованию обязательной доли, ни при отказе от получения завещательного отказа. Первый запрет объясняется целевой направленностью обязательной доли, второй — особым правовым положением отказополучателя (в частности тем, что он не является наследником).

    44. Свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим наличие у лица наследственных прав в отношении указанного в нем имущества наследодателя. Данный документ подтверждает статус лица как наследника. Вместе с тем следует учитывать, что при условии фактического принятия наследства отсутствие данного документа не умаляет прав наследника. Получение свидетельства является правом, а не обязанностью наследника. Оно необходимо, если в составе наследственного имущества есть недвижимые вещи, переход права собственности на которые требует государственной регистрации, а также банковские вклады, долги третьих лиц наследодателю и др. В таких ситуациях без свидетельства о праве на наследство наследник не сможет впоследствии осуществить свои в права в отношении указанного имущества.

    ВС РФ разъяснил, что неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).

    45. Наследственное имущество, в отношении которого нет наследников ни по завещанию, ни по закону, является выморочным и переходит в собственность РФ. Данное правило касается любого наследственного имущества, включая невостребованную земельную долю, за исключением жилых помещений. Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в городе федерального значения (Москве или Санкт-Петербурге), то в собственность такого субъекта РФ.

    Основываясь на положениях п. 1 ст. 1151 ГК РФ, ВС РФ определил, что выморочное имущество переходит в собственность государства (муниципального образования) без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным.

    VI. Раздел наследства

    45. Для случаев, когда наследование осуществляется по закону или по завещанию, в котором определены идеальные доли наследников, наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников. Правовой режим такого имущества подчиняется положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) об общей долевой собственности ( гл. 16 ГК РФ) с учетом специальных правил, содержащихся в ст. ст. 1165 — 1170 ГК РФ. При этом при разделе наследства правила о преимущественных правах отдельных наследников ( ст. ст. 1168 — 1170 ГК РФ) применяются в течение трех лет со дня открытия наследства ( ст. 1164 ГК РФ). Данный срок является пресекательным и не подлежит восстановлению.

    Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) в п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление) установил запрет на заключение соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, до получения соответствующими наследниками свидетельства о праве на наследство. Это полностью соответствует аналогичным требованиям п. 2 ст. 1165 ГК РФ и связано с государственной регистрацией права на недвижимое имущество, поскольку свидетельство о праве на наследство удостоверяет переход к наследнику права собственности на имущество наследодателя. В свою очередь, раздел движимого наследственного имущества возможен до получения свидетельства о праве на наследство.

    46. Длительное время достаточно сложным для практического применения оставался вопрос о преимущественных правах отдельных наследников, и в частности о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства. В ст. 1168 ГК РФ закреплены три вида преимущественных прав наследников на неделимую вещь при разделе наследства.

    Первый вид — преимущество собственника вещи. Наследники — сособственники наследодателя в отношении неделимой вещи (включая жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре) имеют преимущественное право на получение такой вещи в счет своей наследственной доли перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею (и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре).

    Такое приоритетное право наследника в отношении неделимой вещи сохраняется и в ситуации, когда, будучи совместно с наследодателем собственником вещи, наследник ею не пользовался. Кроме того, наследник обладает преимущественным правом независимо от размера его доли и доли наследодателя в праве собственности на неделимую вещь.

    Если собственниками неделимой вещи совместно с наследодателем являлись несколько наследников, то они имеют преимущественное право перед остальными наследниками, но не друг перед другом. Поэтому в случае, когда все они выразили желание воспользоваться преимущественным правом, доля наследодателя распределяется между ними пропорционально их наследственным долям.

    Второй вид — преимущество постоянного пользователя вещью — относится к наследникам, которые не были совместно с наследодателем сособственниками неделимой вещи, но постоянно пользовались ею ко дню открытия наследства. Они имеют преимущественное право в отношении такой вещи перед другими наследниками, но только при отсутствии наследников — сособственников с наследодателем неделимой вещи. Дополнительное условие касается случаев наследования жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре — приоритет наследников-пользователей возможен при отсутствии наследников, проживавших в таком помещении ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения.

    Следует отметить, что постоянным является регулярное использование вещи в течение непрерывного промежутка времени. Обращает внимание, что одним из условий возникновения преимущественного права является законность пользования наследником неделимой вещью: преимущественное право отсутствует в ситуации, когда речь идет о неправомерном пользовании чужой вещью, которое осуществлялось без ведома собственника или вопреки его воле.

    Третий вид — преимущество права пользования жилым помещением. ВС РФ указал, что наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение.

    Данное разъяснение основано на п. 3 ст. 1168 ГК РФ. Вместе с тем в указанной норме закона говорится о наследниках, не имеющих иного жилого помещения. ВС РФ говорит о наследниках, не имеющих иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, т.е. иные основания предоставления лицу жилого помещения не должны приниматься во внимание. На мой взгляд, такой подход нельзя признать правильным, поскольку он не учитывает возможность пользования наследником жилым помещением по иным основаниям.

    Вероятно, представляя разъяснение именно в таком виде, ВС РФ полагал, что проживание наследников в жилом помещении наследодателя должно иметь законное основание. Ранее в литературе высказывалось заслуживающее поддержки мнение о том, что при отсутствии законного основания факт проживания наследника в жилом помещении наследодателя стал бы фактом нарушения права пользования жилым помещением, принадлежащим наследодателю, проживающему в нем. Законом не могут предоставляться преимущества и льготы, непосредственно вытекающие из правонарушения. Кроме того, ВС РФ не учитывает ситуации, когда у наследника есть иное жилое помещение, но он не может им воспользоваться в силу каких-либо социально-политических причин (например, наследник является беженцем).

    Необходимо отметить, что в случае, когда условиям реализации преимущественных прав отвечают несколько наследников, то раздел наследства между ними производится по общим правилам.

    47. В силу ст. 1170 ГК РФ несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.

    ВС РФ в п. 54 Постановления разъяснил, что наследникам, у которых нет преимущественного права, компенсация предоставляется независимо от их согласия на это, а также величины их доли и наличия интереса в использовании общего имущества, но до осуществления преимущественного права (если соглашением между наследниками не установлено иное). При этом суд вправе отказать в удовлетворении указанного преимущественного права, установив, что эта компенсация не является соразмерным возмещением наследственных долей остальных наследников, которые не имеют такого преимущественного права, или ее предоставление не является гарантированным.

    Таким образом, при наличии спора о преимущественном праве необходимо учитывать, что компенсация должна быть соразмерной и гарантированной. Вопрос о соразмерности разрешается после проведения независимой оценки всего наследственного имущества и определения стоимости долей наследников. По моему мнению, только после этого возможно говорить о гарантированности компенсации, поскольку иначе просто непонятно, например, какую денежную сумму должен предоставить приоритетный наследник остальным наследникам.

    Поскольку осуществление преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации, гарантированность может быть обеспечена, по аналогии с надлежащим исполнением обязательства, — внесением соответствующей денежной суммы компенсации в депозит нотариуса ( п. 2 ст. 327 ГК РФ).

    48. Рассматривая преимущественные права, ВС РФ устанавливает, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь ( ст. 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в силу п. 4 ст. 252 ГК РФ компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

    Применение этого разъяснения может вызвать затруднения. Правила о преимущественных правах ( ст. 1168 ГК РФ) устанавливают изъятия из общих правил о долевой собственности ( ст. 252 ГК РФ). Одно из таких изъятий указано в абз. 1 п. 54 Постановления — предоставляется остальным наследникам, которые не имеют указанного преимущественного права, независимо от их согласия на это. Однако буквально в следующем абзаце ВС РФ говорит о необходимости получения согласия наследника на получение компенсации. Остается неясным: или это стилистическая неточность и речь идет о разделе наследства за пределами срока реализации преимущественных прав, или здесь ВС РФ установил ограничение, которое не предусмотрено законом и в практическом отношении сводит на нет реализацию наследником преимущественного права на неделимую вещь.

    49. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров ( п. 1 ст. 1165 ГК РФ).

    По общему правилу раздел наследства производится в соответствии с размерами причитающихся наследникам долей. Поэтому выделяющийся наследник вправе претендовать на имущество, стоимость которого равна стоимости его наследственной доли. В соглашении наследники могут изменить размер наследственных долей. Вместе с тем при наличии завещания, в котором каждому наследнику определено конкретное имущество, раздел возможен только в соответствии с распоряжениями наследодателя.

    Соглашение о разделе заключается только в отношении наследственного имущества. Поэтому в п. 55 Постановления разъясняется, что соглашение о разделе наследства, совершенное с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследственное имущество), ничтожно.

    Передача всего наследственного имущества одному из наследников с условием предоставления им остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства только в случаях осуществления преимущественного права, предусмотренного ст. ст. 1168 и 1169 ГК РФ.

    50. Наследники и иные лица, заинтересованные в сохранности наследства, вправе просить нотариуса об установлении доверительного управления в отношении такого имущества. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания ( ст. 1173 ГК РФ).

    Ранее в нотариальной практике устанавливалось, что доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом. Поэтому наследники или другие заинтересованные лица, в интересах которых заключен договор, не могут быть доверительными управляющими. В настоящее время ВС РФ ограничил круг лиц, выступающих в качестве доверительных управляющих, и установил, что доверительным управляющим в отношении наследственного имущества может быть только нотариус или исполнитель завещания.

    По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему ( ст. 1012 ГК РФ).

    Как правило, особенностью договора доверительного управления наследственным имуществом является отсутствие в нем указания на выгодоприобретателя, поскольку на момент учреждения доверительного управления его имя может быть неизвестно (если наследодатель не указал его в завещании). Как справедливо указывается в литературе, это положение, вытекающее из существа отношений наследования, входит в противоречие со ст. 1016 ГК РФ, относящей к числу существенных условий договора доверительного управления имуществом указание в договоре наименования юридического лица или имени гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом.

    Доход, полученный от управления наследственным имуществом, по окончании доверительного управления передается наследникам-выгодоприобретателям на основании свидетельства о праве на наследство.

    Договор доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, если в состав наследства входит доля наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо доверительное управление учреждается до вступления наследника, принявшего наследство, во владение наследством, заключается на срок, определяемый с учетом правил ГК РФ о сроках осуществления мер по управлению наследством.

    Таким образом, срок учреждения доверительного управления определяется нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но при этом он не может превышать шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, — девяти месяцев со дня открытия наследства.

    По истечении этих сроков наследник, принявший наследство, вправе учредить доверительное управление в общем порядке, в соответствии с правилами гл. 53 ГК РФ.

    В Постановлении остался неразрешенным вопрос о том, кто является инициатором учреждения доверительного управления. Согласно п. 2 ст. 1172 ГК РФ нотариус принимает меры по управлению наследством по заявлению соответствующих лиц, действующих в интересах сохранения наследства, т.е. нотариус не может учреждать доверительное управление по собственному желанию. Однако, по смыслу ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, то нотариус по собственной инициативе в качестве доверительного управляющего заключает договор доверительного управления.

    Кроме того, ВС РФ определил, что доверительное управление учреждается до вступления наследника во владение наследственным имуществом. Вместе с тем имущество, переданное в доверительное управление, считается обремененным в пользу доверительного управляющего, и наследники не могут владеть, пользоваться, распоряжаться таким имуществом без согласия доверительного управляющего. Возникает ситуация, когда учреждение доверительного управления затрудняет вступление наследника во владение наследственным имуществом, которая не нашла своего разъяснения в Постановлении .

    Необходимо отметить, что ГК РФ предусматривает еще один случай, когда нотариус выступает в качестве учредителя доверительного управления. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 1038 ГК РФ осуществление прав и исполнение обязанностей умершего правообладателя, являющегося стороной договора коммерческой концессии, до принятия наследником этих прав и обязанностей или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется управляющим, назначаемым нотариусом. Договор коммерческой концессии применяется в сфере предпринимательской деятельности, поэтому сторонами данного договора могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

    VII. Ответственность наследников по долгам наследодателя

    50. Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Законодатель не определяет понятие долга. Поэтому в юридической литературе высказывалось заслуживающее поддержки мнение о том, что для решения вопроса о наличии ответственности по конкретному долгу наследодателя необходимо использование следующих установленных законом критериев: обязательство не должно носить личного характера; в законе не должен быть установлен запрет перехода обязанностей к наследникам; долги денежного характера подлежат возврату в любых случаях.

    Согласно п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ) от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление) под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника ( ст. 418 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства.

    Ранее судебная практика не относила к долгам наследодателя затраты по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, расходы по охране наследственного имущества и управлению им. Также не считались вытекающими из обязательств наследодателя и случаи предъявления третьими лицами исков о признании права собственности на имущество и истребовании принадлежащего им имущества (см. п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»). Данное разъяснение в настоящее время не действует, вместе с тем, на наш взгляд, это разъяснение не утрачивает своей актуальности.

    Наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по исполнению договоров наследодателя со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, имеются обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со ст. 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу п. 1 ст. 401 ГК РФ — по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения решения суда.

    Продолжает действовать разъяснение ВС РФ о том, что при принятии наследства к наследнику переходит обязанность исполнения договора купли-продажи, в обеспечение которого наследодателем было заключено соглашение о задатке. В случае неисполнения этих обязательств наследник должен возвратить стороне, давшей задаток, двойную сумму задатка в соответствии с п. 2 ст. 381 ГК РФ.

    Вполне обоснованное внимание ВС РФ уделяет долгам наследодателя, вытекающим из заключенного им договора кредита. Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. При этом согласно ст. 810 ГК РФ:

    — сумма кредита, предоставленного наследодателю для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (личного, семейного и пр.), может быть возвращена наследником досрочно полностью или по частям, но только при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не установлен более короткий срок уведомления заимодавца;

    — сумма кредита, предоставленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора;

    — сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно без каких-либо дополнительных условий.

    Заслуживает поддержки мнение ВС РФ о том, что наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны кредитора. Поэтому, установив факт злоупотребления правом, например, в случае намеренного без уважительных причин длительного непредъявления кредитором, осведомленным о смерти наследодателя, требований об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного им кредитного договора, к наследникам, которым не было известно о его заключении, суд согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ отказывает кредитору во взыскании указанных выше процентов за весь период со дня открытия наследства.

    Согласно п. 2 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. Поэтому поручитель наследодателя становится поручителем наследника, только если им было дано согласие на это. Здесь поручитель отвечает перед кредиторами наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества, и поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство. В свою очередь, как указывает ВС РФ, наследники поручителя отвечают также в пределах стоимости наследственного имущества по тем обязательствам поручителя, которые имелись на время открытия наследства.

    Ранее нередко возникали ситуации, когда наследники, фактически принявшие наследство, не оформляли своих прав, что существенно затрудняло защиту интересов кредиторов. В п. 63 Постановления ВС РФ разъяснил, что при рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть разрешены вопросы признания наследников принявшими наследство, определения состава наследственного имущества и его стоимости, в пределах которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества и т.д.

    51. Наследники отвечают по долгам наследодателя как солидарные должники. Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники (включая наследников на выморочное имущество), независимо от основания наследования и способа принятия наследства. Поэтому лица, отказавшиеся от наследства в установленном порядке, и отказополучатели, не являющиеся наследниками, не отвечают по долгам наследодателя.

    ВС РФ отмечает, что наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества. На наш взгляд, такая позиция ВС РФ основана на универсальности наследственного правопреемства.

    Солидарная ответственность означает, что к каждому из наследников могут быть предъявлены требования кредиторов наследодателя в полном объеме ( ст. 323 ГК РФ). Вместе с тем каждый из наследников отвечает только в пределах своей доли наследства. Поэтому при отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества ( п. 1 ст. 416 ГК РФ).

    Различают принятие наследства в результате открытия наследства и в результате наследственной трансмиссии. В соответствии с п. 2 ст. 1175 ГК РФ наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследник, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

    Требования кредиторов по обязательствам наследников, возникающим после принятия наследства (например, по оплате унаследованного жилого помещения и коммунальных услуг), удовлетворяются за счет имущества наследников.

    52. В силу п. 3 ст. 1175 ГК РФ кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. При предъявлении требований кредиторами наследодателю срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению — открытие наследства не влияет на течение сроков исковой давности. Требование кредитора, предъявленное по истечении срока исковой давности, не подлежит удовлетворению.

    Необходимо учитывать, что если срок исковой давности начал течь до открытия наследства, то требования к наследникам могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока давности. Но по обязательствам наследодателя, срок исполнения которых до открытия наследства еще не наступил, сроки исковой давности исчисляются в общем порядке.

    Действительная стоимость наследственного имущества, в пределах которой отвечают наследники, является рыночной стоимостью этого имущества и определяется на момент открытия наследства, независимо от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.

    VIII. Наследование отдельных видов имущества

    53. В состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Ранее Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) разъяснял, что самовольная постройка не является имуществом, принадлежащим наследодателю на законных основаниях, она не может быть включена в наследственную массу. Вместе с тем это обстоятельство не лишает наследников, принявших наследство, права требовать признания за ними права собственности на самовольную постройку. Однако такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если к наследникам в порядке наследования перешло право собственности или право пожизненного наследуемого владения земельным участком, на котором осуществлена постройка, при соблюдении условий, установленных ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). При этом, в случае признания права собственности на самовольную постройку, у застройщика возникает право требования у правообладателя земельного участка возмещения расходов на ее возведение.

    В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ) от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление) содержится немаловажное дополнение. Наследник, к которому перешло вещное право на земельный участок, заявивший о признании права собственности на самовольную постройку, возмещает наследникам по закону и наследникам по завещанию, содержащему распоряжения в отношении остального имущества (кроме земельного участка), стоимость постройки, исходя из причитающейся им доли в наследстве.

    На наш взгляд, механизм возмещения остальным наследникам стоимости самовольной постройки не подчиняется требованиям ст. 1170 ГК РФ, поскольку наследник не заявляет преимущественных прав на такую постройку. Представляется, что вопрос о возмещении должен разрешаться в решении суда, которым признается право собственности на самовольную постройку.

    54. Ранее действовавшая ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусматривала приватизацию квартир в общую совместную собственность. В настоящее время, согласно ст. 3.1 Закона о приватизации жилищного фонда в РФ, в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31.05.2001, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение признаются равными.

    В Постановлении ВС РФ закрепил применение общих правил наследования в отношении приватизированных квартир, находящихся в общей собственности, а также отметил, что доля умершего участника совместной собственности на жилое помещение определяется исходя из равенства долей всех участников общей собственности на данное жилое помещение.

    Представляется, что подобное разъяснение продиктовано необходимостью исключения из практики случаев, когда после смерти лица, являвшегося сособственником квартиры, принадлежавшей на праве совместной собственности только супругам, нотариусы не выдавали свидетельство о праве на наследство и не открывали наследственного дела. Второму же супругу они заявляли, что квартира становится автоматически собственностью пережившего супруга.

    Здесь следует отметить, что доля на имущество, находящееся в совместной собственности, определяется либо по соглашению участников совместной собственности, либо при недостижении соглашения — по решению суда ( ст. 244 ГК РФ). Наследники, не будучи ее участниками, формально не могут заключать такие соглашения. Однако на практике нотариусы удостоверяют соглашения об определении долей между наследниками (как собственниками с момента вступления в наследство) и сособственниками, остававшимися в живых. Впоследствии органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество регистрируют такие соглашения об определении долей.

    Также необходимо учитывать, что при государственной регистрации прав на долю в общей долевой собственности к заявлению о регистрации должны прилагаться письменные согласия других сособственников, надлежащим образом оформленные каждым из них в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, или нотариально заверенные ( ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Поэтому, если обращается один из сособственников с заявлением о государственной регистрации перераспределения долей в праве общей собственности, необходимым условием такой регистрации является наличие письменного согласия сособственников, чьи доли перераспределяются, если иное не предусмотрено законом или договором между этими сособственниками. Очевидно, что получить такое согласие от умершего сособственника невозможно. Единственным правовым способом разрешения этой ситуации было бы вынесение судебного решения и на его основании — регистрация права в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и только потом нотариус мог бы выдать свидетельство о праве на наследство.

    55. В Постановлении уделяется внимание наследованию прав, связанных с участием наследодателя в коммерческих и некоммерческих организациях.

    В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива ( ч. 1 ст. 1176 ГК РФ).

    В наследственную массу полного товарища, участника хозяйственного общества, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего юридического лица. Но наследник такого наследодателя не становится автоматически полным товарищем, участником хозяйственного общества или членом производственного кооператива. В ст. 1176 ГК РФ указывается, что в ГК РФ, других законах, учредительных документах хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива может быть установлена необходимость получения согласия остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества.

    Данное положение ст. 1176 ГК РФ нельзя признать несправедливым. Устанавливая его, законодатель, не нарушая прав граждан на наследование, защитил интересы других участников юридического лица. Поскольку для предпринимательской деятельности характерен рисковый характер ее осуществления, наследник по целому ряду причин не всегда может устраивать других участников такой деятельности (необходимость доверительных отношений, отсутствие определенных знаний и т.п.). Поэтому наследнику может быть отказано в получении такого согласия. Однако это нисколько не умаляет его наследственных прав, поскольку в таком случае он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества, производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.

    В части 2 ст. 1176 ГК РФ специально подчеркивается, что если в состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества, то наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. Аналогично решается вопрос и с акциями, входящими в состав наследственного имущества. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества ( ч. 3 ст. 1176 ГК РФ).

    Помимо необходимости получения согласия остальных участников товарищества или общества, членов кооператива необходимо учитывать и другие обстоятельства. Для отдельных категорий граждан законом могут быть установлены ограничения на их участие в предпринимательской деятельности. Так, например, в силу ст. 14 ФЗ «О муниципальной службе в РФ», муниципальный служащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Законом или уставом общества, не являющегося публичным, могут быть установлены ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру ( п. 5 ст. 99 ГК РФ), может быть установлено ограничение числа суммарной номинальной стоимости акций, принадлежащих одному акционеру. Эти и другие положения действующего законодательства необходимо учитывать при наследовании прав, связанных с участием наследодателя в учреждении и деятельности коммерческих организаций.

    В пункте 66 Постановления ВС РФ указал, что основанием для постановки вопроса об участии наследника в соответствующем юридическом лице является свидетельство о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) или часть доли (пая) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива. Получение такого свидетельства о праве на наследство происходит в общем порядке, согласия участников соответствующего товарищества, общества или кооператива на его получение не требуется.

    Потребительские кооперативы ГК РФ относит к некоммерческим организациям. Они, так же как и производственные кооперативы, относятся к юридическим лицам, но обладают не общей, а специальной правоспособностью и могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствует этим целям.

    Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива, согласно п. 1 ст. 1177 ГК РФ, имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива без каких-либо дополнительных условий или оговорок.

    Необходимо учитывать, что по общему правилу гражданин может стать членом потребительского кооператива только по достижении 16 лет. Вместе с тем, например, членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан могут быть малолетние и несовершеннолетние лица, являющиеся наследниками умершего члена соответствующего некоммерческого объединения, а также лица, к которым перешли права на земельные участки в результате дарения или иных сделок с земельными участками ( ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).

    Если наследодатель — член потребительского кооператива полностью выплатил пай за предоставленное ему кооперативом помещение (включая жилое), то в состав наследства включается именно помещение, а не сумма выплаченного пая. При этом такое помещение входит в наследство независимо от государственной регистрации права наследодателя. К наследникам члена потребительского кооператива, не внесшего полностью паевой взнос за помещение, переданное ему кооперативом в пользование, переходит пай в сумме, выплаченной к моменту открытия наследства.

    Пай наследодателя, входящий в состав наследственного имущества, может перейти к нескольким наследникам. Наследники могут отказаться от членства в кооперативе, поскольку членство в кооперативе — это право, а не обязанность. Для таких ситуаций в ч. 2 ст. 1177 ГК РФ предусмотрено, что порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.

    56. Наследование отдельной категории денежных средств, принадлежащих наследодателю, имеет свои особенности. Согласно ст. 1183 ГК РФ, право на получение денежных сумм, предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию, которые должны были выплатить ему, но он не получил их по какой-либо причине, принадлежит проживавшим совместно с умершим членом его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. В качестве таких денежных сумм ГК РФ указывает: а) заработную плату и приравненные к ней платежи; б) пенсии; в) стипендии; г) пособия по социальному страхованию; д) возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью; е) алименты.

    Данный перечень не является исчерпывающим, сюда могут быть включены любые денежные средства определенного целевого назначения: они предоставляются наследодателю в качестве средств к существованию. Поэтому в Постановлении ВС РФ указывает, что к таким денежным суммам, с учетом конкретных обстоятельств дела, могут быть отнесены любые причитающиеся наследодателю платежи, предназначенные для обеспечения обычных повседневных потребностей его самого и членов его семьи. Кроме того, очевидно, что речь идет о денежных средствах, полученных на законных основаниях. Так, например, сумма излишне выплаченной пенсии не входит в состав наследства и подлежит взысканию с наследников.

    Немаловажно, что в Постановлении ВС РФ устанавливает приоритет определенных специальным законом в части круга лиц условий и правил выплаты соответствующих денежных сумм перед ст. 1183 ГК РФ. В частности, приоритетным будет порядок, устанавливаемый ст. 141 ТК РФ, п. 3 ст. 23 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», ст. 63 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», п. 90 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил РФ, утвержденного Приказом Министра обороны РФ от 30.06.2006 N 200, п. 157 Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел РФ, утвержденного Приказом Министерства внутренних дел РФ от 14.12.2009 N 960.

    Право нетрудоспособного иждивенца на получение рассматриваемых денежных сумм возникает вне зависимости от срока нахождения на иждивении наследодателя. Причем нетрудоспособные иждивенцы, как и члены семьи наследодателя, наследуют в том случае, даже если они не входят в состав наследников по завещанию или по закону на остальное имущество. В силу п. 2 ст. 1183 ГК РФ такие наследники вправе предъявить требование о выплате обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. Закон не предусматривает возможности восстановления данного срока в случае его пропуска. Поэтому при непредъявлении требований о выплате в установленный срок, равно как и при отсутствии лиц, имеющих право на получение денежных сумм, не выплаченных наследодателю, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

    Исходя, вероятно, из целевой направленности данных денежных средств, ВС РФ разъяснил, что не подлежат удовлетворению требования лиц, наделенных правом на получение указанных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о признании за наследодателем права на их получение либо права на их получение в размере, превышающем установленный наследодателю при жизни, и о возложении на соответствующее лицо обязательства произвести начисление и выплату таких денежных сумм.

    Обращаем внимание, что здесь ВС РФ говорит прежде всего о лицах, указанных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ. Однако, как указывалось ранее, при определении круга лиц необходимо руководствоваться специальными законами. На наш взгляд, отсутствие этого дополнения не означает, что вышеуказанные требования лица, которое наделено правом на получение невыплаченных денежных средств не п. 1 ст. 1183 ГК РФ, а специальным законом, могут быть удовлетворены судом. Представляется, исходя опять-таки из целевой направленности денежных средств, что подобное ограничение должно распространяться на любых лиц, как тех, чье право на получение невыплаченного основано на п. 1 ст. 1183 ГК РФ, так и тех, чье аналогичное право предусмотрено специальным законом.

    Кроме того, по нашему мнению, дополнительным аргументом здесь выступает установленный ВС РФ запрет процессуального правопреемства по данной категории требований. В случае смерти лица, обратившегося в суд с таким требованием (например, с требованием о признании права на пенсию), производство по делу подлежит прекращению на любой стадии гражданского судопроизводства по абз. 7 ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

    В пункте 69 Постановления ВС РФ указал, что права получателя ренты могут переходить по наследству лишь в случае заключения сторонами договора постоянной ренты. Вместе с тем стороны вправе в договоре постоянной ренты установить запрет на переход прав получателя ренты в порядке наследования, поскольку такая возможность вытекает из п. 2 ст. 589 ГК РФ.

    По требованиям о расторжении договора ренты заявленным получателем ренты в суде процессуальное правопреемство допускается. Поэтому суд обязан приостановить производство по такому делу до определения правопреемника.

    Смерть получателя ренты до государственной регистрации сделки по расторжению договора ренты не может служить основанием для отказа во включении имущества, переданного плательщику ренты, в состав наследства получателя ренты. ВС РФ обоснованно полагает, что получатель ренты выразил при жизни свое намерение на возврат такого имущества, впоследствии заявления не отзывал, но по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов для регистрации сделки, в которой ему не могло быть отказано.

    58. Ранее на практике возникал вопрос о наследовании компенсации, предусмотренной договором личного страхования, участником которого является наследодатель. Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Для того чтобы имущественные права могли быть включены в состав наследства, они должны возникнуть при жизни наследодателя. В том случае, когда права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, переход прав по наследству невозможен. Наследник не может приобрести право, которое самому наследодателю не принадлежало. Поэтому, например, то обстоятельство, что выгодоприобретатель по договору страхования одновременно является наследником, не влечет за собой возможность взыскания с него суммы долга по кредитному договору, поскольку природа возникновения у наследника соответствующего права связана с правоотношениями по договору страхования, где он выступает в качестве самостоятельного субъекта — выгодоприобретателя.

    В настоящее время ВС РФ указал, что в состав наследства не включается сумма компенсации, причитающейся лицу, предусмотренная трудовым или гражданско-правовым договором, заключенным с наследодателем.

    59. В силу ст. 1184 ГК РФ средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

    В Постановлении ВС РФ воспроизводит указанную норму, с оговоркой о том, что включение такого имущества в состав наследства не зависит от того, было ли оно предоставлено безвозмездно или за плату.

    Вместе с тем в ст. 1184 ГК РФ речь идет об имуществе, предоставленном государством или муниципальным образованием, и не раскрывается вопрос об имуществе, предоставленном некоммерческими организациями. ВС РФ также не высказал мнения по данному вопросу. Представляется, что к такому имуществу должны применяться общие правила о наследовании. Независимо от субъекта, предоставившего такое имущество, важно, чтобы оно перешло именно в собственность наследодателя. Если вещь предоставлялась во временное пользование, то, очевидно, срок этого пользования ограничивался жизнью наследодателя, и тогда данная вещь подлежит возврату предоставившему ее субъекту.

    60. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства. В силу ст. 1185 ГК РФ передача таких наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах РФ.

    Единственным законодательным актом в данной области является Положение о государственных наградах РФ (утв. Указом Президента РФ от 07.09.2010 N 1099). Оно предусматривает, что государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Положение предусматривает, что только перечисленные лица являются наследниками.

    В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников, а при отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента РФ.

    Положение содержит перечень наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах. Остальные награды, почетные, памятные и иные знаки включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

    На наш взгляд, вопрос о государственных наградах так и остался нерешенным. С одной стороны, Положение содержит круг лиц, которые именуются наследниками, и, вероятно, государственные награды должны передаваться им именно в установленной очередности: пережившему супругу, отцу, матери, сыну или дочери. Не ясно, как поступить в ситуации, когда сын и дочь одновременно претендуют на передачу им государственных наград наследодателя? ВС РФ на этот вопрос ответа не дает. В судебных актах можно встретить формулировки, свидетельствующие о применении норм наследования к переходу государственных наград. Например, «суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии доказательств того, что С.Л.А. приняла наследство в виде государственных наград, которыми был награжден М.А.Т.». Представляется, что нормы наследственного права здесь применяться не должны ввиду запрета, содержащегося в ст. 1185 ГК РФ.

    В литературе высказывалась точка зрения, согласно которой весь комплекс вопросов, связанных с государственными наградами, регулируется не гражданско-правовыми, а исключительно конституционно-правовыми нормами, на применение которых уполномочены не судебные органы, а Президент РФ. Поэтому споры о государственных наградах должны решаться исключительно в административном порядке . Представляется, что такой подход лишает лицо права на судебную защиту, что нельзя признать правильным.

    61. В Постановлении ВС РФ закрепил право наследников на обращение в суд с иском о признании сделки, заключенной наследодателем, недействительной, даже если при жизни наследодатель эту сделку не оспаривал. В этом вопросе основное внимание ВС РФ уделяет вопросу о порядке исчисления срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности по требованиям об оспоримости сделки определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела (например, обстоятельств, касающихся прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых наследодателем была совершена сделка) и с учетом того, когда наследодатель узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. То обстоятельство, что наследодатель не оспаривал сделки при жизни, не влечет изменения сроков исковой давности и порядка их исчисления.

    IX. Наследование земельных участков

    60. Согласно ст. 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) принадлежавший наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных ГК РФ. На принятие наследства, в состав которого входят указанные земельные участки, никаких специальных разрешений не требуется.

    При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.

    В отличие от других вещей, которые наследуются только в том случае, если они принадлежали наследодателю на праве собственности, земельные участки могут также наследоваться, если они принадлежали ему на основании особого права — пожизненного наследуемого владения. Субъектами этого права могут быть только граждане, которым предоставляются земельные участки безвозмездно и только из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Земельные участки на основании права пожизненного наследуемого владения предоставлялись гражданам в виде приусадебного участка для ведения личного подсобного хозяйства, гражданам, решившим создать крестьянское (фермерское) хозяйство; лицам, вышедшим из состава сельскохозяйственной организации в целях создания крестьянского (фермерского) хозяйства.

    Поэтому, как обоснованно указывает Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление), наследниками земельного участка, принадлежавшего наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения, могут быть только граждане. Включение в завещание распоряжения относительно такого земельного участка в пользу юридического лица влечет в этой части недействительность завещания. Кроме того, поскольку ст. 1181 ГК РФ не установлено каких-либо изъятий для случаев наследования несколькими лицами, каждый наследник приобретает долю в указанном праве независимо от делимости земельного участка.

    Необходимо отметить, что земельные участки имеют различное целевое назначение, режим использования (и в зависимости от этого минимальные размеры участков, предоставляемых гражданам) и некоторые законодательные ограничения на принадлежность отдельных категорий участков гражданам. Например, иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть собственниками земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. В случае если в их собственности оказались такие земельные участки, закон предусматривает определенный механизм отчуждения участков ( ст. ст. 3 , 5 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Сказанное отнюдь не означает, что иностранный гражданин не может быть наследником земельного участка сельскохозяйственного назначения. Просто после оформления права собственности на этот участок он должен произвести его отчуждение.

    61. В Постановлении подробно разъясняется вопрос о наследовании земельных долей, полученных при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель до начала выдачи свидетельств о государственной регистрации прав по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. N 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

    Безусловно, данный вопрос заслуживает внимания, хотя, на мой взгляд, пик его актуальности был пройден несколько лет назад, и за прошедшее время судебной практикой выработаны достаточно четкие рекомендации его разрешения. В частности, ВС РФ указывает, что при отсутствии свидетельства о праве на земельную долю, выданного по форме , утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. N 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», либо Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. N 177 «Об утверждении форм свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения», удостоверяется выпиской из решения органа местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, принятого до начала применения Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

    В литературе отмечается, что при оформлении наследственных прав принадлежность земельного участка, предоставленного в рассматриваемый период времени, может быть подтверждена:

    — постановлениями местных Советов народных депутатов в период с 25 апреля 1991 г. по 27 октября 1993 г. и выданными на основании их временными свидетельствами, регистрация которых не предусматривалась;

    — постановлениями глав местной администрации, начиная с 27 октября 1993 г., зарегистрированными в земельном комитете либо в учреждениях юстиции по государственной регистрации прав.

    Открытие наследства до вынесения решения о передаче земель в собственность при реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий (либо после вынесения такого решения, но до выдачи свидетельства о праве собственности на земельную долю) не является основанием для отказа в удовлетворении требования наследника о включении земельной доли в состав наследства, если наследодатель, выразивший волю на ее приобретение, был включен в прилагавшийся к заявке трудового коллектива на предоставление земли в избранную им форму собственности список лиц, имеющих право на получение земли в собственность бесплатно, и не отозвал свое заявление.

    Ранее в такие заявки включались работники колхозов и совхозов, других сельскохозяйственных предприятий, пенсионеры этих хозяйств, проживающие на их территориях; лица, занятые в социальной сфере на селе (работники предприятий и организаций народного образования, здравоохранения, культуры, быта, связи, торговли и общественного питания, расположенных на территориях сельскохозяйственных предприятий); временно отсутствующие работники (военнослужащие срочной службы, стипендиаты хозяйства и т.п.), а также лица, имеющие право вернуться на прежнее место работы (в случае их возвращения), и лица, уволенные с этого предприятия по сокращению численности работников после 1 января 1992 г.

    Владелец имущественной земельной доли мог внести ее в качестве взноса в создаваемое товарищество, акционерное общество или кооператив. Поэтому в практическом отношении было выработано требование о необходимости предоставления наследниками не только вышеуказанных документов, но и решения общего собрания коллектива о реорганизации сельскохозяйственного предприятия со списком участников долевой собственности, решения органов местного самоуправления о передаче сельскохозяйственных земель в общую собственность с планом земельного участка, справки из сельскохозяйственного предприятия о том, что земельная доля не была внесена в уставный капитал.

    Признанные в установленном порядке невостребованными земельные доли, принадлежавшие на праве собственности гражданам, которые не передали эту земельную долю в аренду или не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд, до их передачи решением суда в муниципальную собственность входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

    62. В Постановлении получил подтверждение ранее сложившийся тезис о приоритете гражданского законодательства перед земельным при решении вопроса о возможности совершения завещательных распоряжений отдельно в отношении дома и отдельно в отношении земельного участка при этом доме.

    Ранее в судебной практике возникали дела о признании недействительным завещания, в котором наследодатель завещал дом и придомовый земельный участок разным наследникам. Как правило, истцы ссылались на ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ). Такую позицию нельзя признать правильной, поскольку гражданское законодательство, имеющее в данном случае приоритет ( ст. 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ), рассматривает дом и земельный участок как самостоятельные объекты гражданского оборота ( ст. 130 ГК РФ) и не содержит ограничений на возможность совершения отдельного посмертного распоряжения земельными участками ( ст. 1181 ГК РФ). ВС РФ устанавливает единственное исключение из данного правила, с которым нельзя не согласиться: по смыслу пп. 5 п. 1 ст. 1 , а также п. 4 ст. 35 ЗК РФ не могут быть завещаны отдельно часть земельного участка, занятая зданием, строением, сооружением и необходимая для их использования, и само здание, строение, сооружение. Наличие в завещании таких распоряжений влечет в этой части недействительность завещания.

    ВС РФ не дает разъяснений по вопросу возможности реализации наследником преимущественного права ( ст. 1168 ГК РФ) отдельно в отношении дома и земельного участка в ситуации, когда дом подлежит разделу, а земельный участок юридически неделим. На мой взгляд, основываясь на приоритете наследственного законодательства, это возможно. В настоящее время подтвердить данное мнение судебной практикой ввиду ее отсутствия не представляется возможным. Полагаю, что развитие судебной практики будет достаточно неоднозначным, поскольку в Постановлении содержится указание о том, что в случае возникновения спора между собственником недвижимости, расположенной на земельном участке, и собственником этого участка суд может признать право собственника недвижимости на приобретение в собственность земельного участка, на котором находится эта недвижимость, или право собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости либо установить условия пользования земельным участком собственником недвижимости на новый срок. При этом ВС РФ не определяет каких-либо критериев приоритета прав собственника земельного участка или прав собственника недвижимости на этом участке.

    63. Одним из ограниченных вещных прав продолжает оставаться право постоянного бессрочного пользования земельным участком. Переоформление этого права в право собственности или аренды сроком не ограничено. Поэтому на практике встречаются случаи, когда земельный участок принадлежал наследодателю на праве бессрочного пользования. Ранее неоднократно указывалось, что такие участки не входят в состав наследства и не наследуются.

    Вместе с тем на таком участке может располагаться объект незавершенного строительства, принадлежащий наследодателю. Согласно ст. 35 ЗК РФ при переходе права собственности на объект незавершенного строительства вместе с этим объектом переходит и право пользования земельным участком. В Постановлении указывается, что наследники приобретают право на использование соответствующей части земельного участка на тех же условиях и в том же объеме, что и наследодатель в соответствии с целевым назначением земельного участка. Переход прав на участок, находящийся у наследодателя в постоянном бессрочном пользовании, о котором говорит ВС РФ, не является наследованием. Наследники оформляют права на соответствующий земельный участок после получения свидетельства о праве на наследство, в котором указан объект незавершенного строительства.

    В Постановлении рассматривается ситуация, когда строение (здание, сооружение), находящееся на земельном участке, принадлежащем наследодателю на праве бессрочного пользования, разрушено. Разрушение строения не является основанием для отказа в передаче земельного участка наследнику, если прекращение права собственности на это строение не было зарегистрировано в установленном порядке ( ст. 131 ГК РФ). По мнению ВС РФ, права в отношении земельного участка сохраняются за наследниками в течение трех лет после разрушения строения (здания, сооружения), а в случае, если этот срок был продлен уполномоченным органом, — в течение соответствующего периода. По истечении этого срока названные права сохраняются за наследниками, если они не были прекращены в установленном порядке и при условии начала восстановления (в том числе наследниками) разрушенного здания, строения, сооружения.

    ВС РФ не разъяснил вопросов, связанных с возможностью перехода прав на участок, находящийся в постоянном бессрочном пользовании наследодателя, в ситуации, когда наследодатель умирает, не успев приступить к освоению участка. В литературе отмечается неурегулированность данной проблемы и, как следствие, противоречивость судебной практики по данному вопросу. По моему мнению, рассматриваемая ситуация может быть разрешена только в судебном порядке, с обязательной оценкой всех заслуживающих внимания обстоятельств (срок с момента предоставления участка до смерти наследодателя, причины неосвоения и пр.).

    64. Если наследодатель обратился с заявлением о передаче ему земельного участка в собственность на основании п. 5 ст. 20 ЗК РФ, но умер до принятия решения по его заявлению, то таковой должен рассматриваться как принадлежащий наследодателю и наследоваться на общих основаниях. Такой подход объясняется тем, что наследник вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после принятия наследства. В том случае, если право собственности правопредшественника не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающими являются документы, подтверждающие основание для перехода права в порядке правопреемства, а также документы правопредшественника, свидетельствующие о приобретении им права собственности на недвижимое имущество. Следует отметить, что речь идет о земельном участке, в отношении которого отсутствует законодательный запрет на его передачу в частную собственность.

    По общему правилу для целей государственной регистрации не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, кроме прямо предусмотренных законом ( п. 2 ст. 17 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Обращаясь с заявлением, наследодатель реализовал свое право на получение участка в собственность, предусмотренное п. 9.1 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Решение о передаче земельного участка в собственность, принятое органами местного самоуправления по заявлению наследодателя, будет являться таким документом.

    Аналогично суд вправе признать за наследниками право собственности в порядке наследования на земельный участок, предоставленный наследодателю, являвшемуся членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, если до своей смерти наследодатель обратился с заявлением о предоставлении ему этого участка в собственность и законом не установлен запрет на передачу такого участка в собственность. Дополнительно здесь должно быть соблюдено условие о законности предоставления земельного участка как некоммерческому объединению, а также распределения части этого участка наследодателю.

    Источник: журнал «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО»

    Источник: https://pravo163.ru/razyasnenie-verxovnym-sudom-rossijskoj-federacii-voprosov-nasledovaniya/


    Похожие записи:

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *